Введение: в статье обращается внимание на то, что в состав предмета философско-правовой дискуссии перестали входить вопросы глубинного порядка. Вне поля зрения остается дискурс взаимовлияния дисциплин. В частности, не рассматривается вопрос о том, как в современную эпоху соотносятся философия и право. Поиск ответа указал на изменяющееся отношение философии к феномену «знание». Когнитивный аспект проблемы связан с иным масштабом и реальным значением знания. Сегодня философия заявляет и обосновывает тезис о знании как новой форме бытия. Цель: проверкой философской гипотезы установить, что знание всегда имело место, но как форма бытия долгое время находилось в тени сознания. В новой реальности знание вследствие трансформации обрело доминирующий формат. Методы: сравнительный и исторический анализ. Результаты: установлена и обоснованность философского подхода к знанию как к форме бытия, и претензии этого явления на статус новой формы права. Знание существует в трех ключевых и неразрывно взаимосвязанных ипостасях: как объект эволюции общественного сознания; как результат конкретно-исторического развития; как предмет повседневности, когда правовое знание о событии происшествия вырабатывается «здесь и сейчас» участниками судопроизводства.
Вестник Пермского университета. Юридические науки
2021. — Выпуск 1
Содержание:
Введение: прорывные достижения медицинской и биологической науки при использовании геномных технологий в сфере искусственной репродукции человека ставят перед государством важную задачу развития действенной системы правовых гарантий, направленных на обеспечение справедливого баланса интересов сторон соответствующих отношений и третьих лиц, недопущения биотехнологического конструирования человека для целей евгенической практики и др. Особое внимание, по мнению автора, должно уделяться проблеме защиты прав ребенка при использовании геномных технологий, в т. ч. преимплантационного генетического тестирования. Цель: решение имеющей значение для развития российского гражданского права задачи по разработке концептуальных основ гражданско-правовой защиты субъективных гражданских прав при применении геномных технологий в сфере искусственной репродукции человека, включающей исследование основания и особенностей применения способов защиты субъективных гражданский прав при использовании геномных технологий, в частности технологии преимплантационного генетического тестирования, что позволит продуктивно использовать данные конструкции, создать единообразную правоприменительную практику в этой сфере. Методы: общенаучные междисциплинарные методы, т. е. общие для науки гражданского права и биомедицины (например, математический метод, логический метод), и специфические методы для каждой из этих наук; логический, сравнительно- правовой и формально-юридический. Результаты: исследована имеющаяся отечественная и зарубежная нормативная база и доктринальные источники по проблемам защиты субъективных гражданских прав, в особенности прав ребенка, в сфере применения геномных технологий; исследованы особенности реализации способов защиты гражданских прав при использовании геномных технологий, в особенности прав ребенка; акцентировано внимание на специфических особенностях субъектного состава правоотношений в данной области; исследованы особенности правовой природы гражданско-правовой ответственности по рассматриваемой категории споров. Выводы: подведены итоги исследования, отражающие авторский концептуальный взгляд на проблему гражданско-правовой защиты субъективных прав при использовании геномных технологий, в частности технологии преимплантационного генетического тестирования; определены направления совершенствования действующего законодательства в отношении лиц, рожденных в результате искусственной репродукции с применением геномных технологий; обоснованы пределы применения геномных технологий в сфере репрогенетики и условия ответственности в случае их нарушения и др.
Ключевые слова
Введение: иски о признании регистрируемого договора прекратившимся и обязательственного права отсутствующим имеют следующие общие черты: 1) являются установительными, деклараторными; 2) относятся к числу негативных; 3) напрямую не названы в законе; 4) признаются судебной практикой; 5) направлены исключительно на устранение правовой неопределенности. Единство признаков предопределяет необходимость анализа названных типов исков в рамках одной работы. Цель: установить причины появления в практике исков о признании регистрируемого договора прекратившимся и обязательственного права отсутствующим. Методы: общенаучный (диалектический) метод познания научных концепций частного права; частнонаучные методы познания: формально-юридический, историко-правовой, метод сравнительного правоведения, метод прогнозирования. Результаты: переход иска о признании обязательственного права отсутствующим в число способов защиты гражданских прав, прямо называемых в актах официального толкования права, сопряжен с большими рисками. Как только складывающаяся практика окажется зафиксированной в акте толкования, во-первых, весьма вероятно, увеличится количество случаев его использования на практике, а значит, возрастет и возрастает нагрузка на суды, во-вторых, возникнут предпосылки для полной формальной легализации явления, как это уже произошло с признанием договора незаключенным и признанием вещного права отсутствующим. Не будь в российской правовой системе регистрационных действий - не потребовалось бы множества негативных по своей правовой природе исков, признаваемых практикой, в т. ч. и иска о признании регистрируемого договора прекратившимся. Охранительные юридические нормы, призванные регулировать отношения-притязания, имеющие цель обеспечить более стабильное существование регулятивных отношений, часто формализуются в законе, будучи к моменту внесения изменений в закон широко применяемыми на практике.
Ключевые слова
Введение: в статье рассмотрены вопросы, связанные с нормативным определением понятий леса и иной растительности, зеленых насаждений, а также растительности и растительного мира в целом. Цель: правовой анализ трансформации подходов к пониманию термина «лес» в советском и современном российском законодательстве в сопоставлении с опытом правового регулирования в зарубежных странах, а также взглядов российских и иностранных ученых на проблему соотношения юридического понятия категории леса и растительности за пределами лесов. Методы: сравнительно- правовой; сравнительно-исторический; методы описания и интерпретации; теоретические методы формальной и диалектической логики; частнонаучные методы: юридико- догматический и метод толкования правовых норм. Выводы: рассмотрены правовые вопросы относительно статуса зеленых насаждений в городах и иных населенных пунктах, что в настоящее время регулируется на региональном уровне, как и в ряде европейских стран (в статье - на примере Австрии). Результаты: авторами на конкретных примерах показан процесс формирования массива законодательства об использовании и охране объектов растительного мира, включая культивируемые и дикорастущие растения. С учетом опыта стран ближнего зарубежья, а также имеющихся наработок субъектов Российской Федерации предложены варианты нормативного закрепления основных положений императивного качества для дальнейшего развития данного законодательства.
Ключевые слова
Введение: в статье представлены результаты критического анализа современного состояния теории и законодательства о правовых режимах банковской деятельности. Цель: построение перспективного, конкурентного правового контура деятельности российских кредитных организаций в ординарных и экстраординарных правовых режимах, а также для повышения уровня доступности банковских услуг в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе; развитие теории правовых режимов предпринимательской и банковской деятельности. Методы: методы анализа, синтеза, обобщения, индукции и дедукции, классификации, интерпретации, исторический, сравнительный, компаративистский, статистический методы, логические приемы определения объема и содержания понятий; толкование закона и права. Результаты: предложены идеи в развитие формирующейся доктрины правовых режимов предпринимательской деятельности в целом и банковской деятельности в частности: аргументируется отказ от категории «общий правовой режим предпринимательской деятельности», обосновывается деление правовых режимов по критерию юридических свойств на ординарные и экстраординарные правовые режимы с их дальнейшей дифференциацией по сфере (или субъектам) бизнеса, целям и инициатору введения, полноте качества режима, добровольности или обязательности участия в нем субъектов предпринимательства, влиянию режима на объем правоспособности, территории распространения правового режима и срока его действия. Внесены предложения о совершенствовании регуляторных окон базового правового режима банковской деятельности и надстроечных правовых режимов - экспериментального, санкционного режимов и режима повышенной готовности. Выводы: теория правовых режимов банковской деятельности до настоящего времени не сформирована, что не позволяет создать соответствующую эффективную систему законодательства; необходимы активное теоретическое осмысление и законодательное совершенствование всех правовых режимов банковской деятельности.
Ключевые слова
Введение: предпосылкой криминализации общественно опасных деяний выступает их неправомерность, один из видов таких деяний - злоупотребление правом, при котором поведению субъекта, причиняющего вред правам и интересам иных лиц, присуща внешняя форма осуществления или реализации своего права. Уголовная ответственность за злоупотребление правом обладает спецификой, которая существенно отличает ее от иных криминализационных процессов. Цель: конституционно-правовой и уголовно-правовой анализ теоретических основ конструирования оснований уголовной ответственности за злоупотребление правом. Методы: системный анализ, формальная и диалектическая логика, моделирование, метод толкования правовых норм, метод конституционной экспертизы, сравнительно-правовой метод. Результаты: установлено, что злоупотребление правом охватывает собой и ситуации использования права во вред, и ситуации выхода субъекта за пределы предоставленного ему права. Следует различать два вида злоупотребления правом: 1. Злоупотребление правом со стороны официальных представителей государства. В уголовном праве оно порождает две проблемные ситуации: а) оценку действий государственных служащих, которые последовательно воплощают такую политику государства, которая по природе своей не является правовой и направлена на лишение либо ограничение граждан в их правах и свободах; б) оценку действий представителей государства по злоупотреблению своими служебными полномочиями в условиях, когда такие действия расходятся с содержанием правовой политики государства. 2. Злоупотребление правом со стороны частных лиц. В уголовно- правовой оценке этого поведения следует различать: а) злоупотребление правом как способ преступления и б) злоупотребление правом как содержание поведения. Выводы: никакое злоупотребление правом не может влечь уголовной ответственности в случае, если оно не сопряжено с причинением или реальной угрозой причинения существенного вреда правам граждан. Оптимизация системы ответственности за злоупотребление правом обусловливает необходимость решения проблемы ответственности должностных лиц, реализующих антиправовую политику государства, а также ответственности частных лиц за злоупотребление правом во взаимодействии с государственными структурами.
Ключевые слова
Введение: статья посвящена анализу противоречий между парламентом и судами в процессе разработки и реализации уголовной политики, их причин, содержания, публичной презентации и механизму разрешения. Цель: объяснить, почему при неизбежности и объективности таких противоречий они не демонстрируются обществу, а сами субъекты противоречий уклоняются от их публичного обсуждения. Методы: описание, интерпретация, классификация, статистический анализ, документальный анализ на основе методологических принципов диалектики, с опорой на теоретические достижения политической и социологической юриспруденции. Результаты: обосновано наличие трех групп противоречий между парламентом и судом, которые обусловлены природой этих ветвей власти, результатами их деятельности и личностными особенностями политических акторов; показано содержание противоречий, возникающих в процессе создания уголовного закона, его толкования и применения; доказано, что парламент и суды вежливо уклоняются от публичной демонстрации этих противоречий и переводят их разрешение из политической сферы в сферу права; показана роль органов конституционной юстиции в механизме разрешения противоречий между парламентом и судом; предложено объяснение сложившейся ситуации, аргументированное восприятием судами своей роли в обществе, господством легистского типа правопонимания и устоявшимся типом принятия решений судами, восходящим к выводам формальной теории. Выводы: уклонение судов и парламента от публичного разрешения противоречий в области формирования и реализации уголовной политики свидетельствует альтернативно о двух вариантах развития политического дизайна: либо о кризисе теории разделения властей в той ее части, которая акцентирует внимание на противоречиях между ветвями власти и становлении новой теоретической концепции, делающей ставку на синергию действий различных органов публичной власти; либо о том, что построение эффективной «вертикали власти» подавляет и разрушает доктрину разделения властей. Обосновано, что любое вежливое уклонение от публичной демонстрации и разрешения противоречий между парламентом и судом имеет свои пределы, за которыми суд утрачивает качества независимого и самостоятельного органа власти.
Ключевые слова
Introduction: the article deals with policy in the field of mental well-being of children and adolescents in Poland. Special attention is paid to the country’s educational law and the tasks that face the entities constituting the Polish educational system in terms of taking effective measures to protect mental health of children and adolescents, including health promotion, prevention of mental disorders and the provision of care for people with mental aberration. Purpose: the article aims to identify and discuss some aspects of policy on mental well-being of children and adolescents in Poland. Methods: the complex and interdisciplinary nature of the issue in question determined the methodological framework of the study. The authors employ methods traditionally used in research on public policies, such as political analyses of processes, methods used by researchers in the field of law, administration and economics. The main research tool in this study is the analysis of political public contexts which occur in the administration and enforcement of law. A functional system analysis is employed as an auxiliary tool. Results: despite the fact that the discussion on maintaining the mental well-being of children and adolescents has been taking place for many years, and that the educational law system and health policy, including its elements related to mental health, cover many aspects being of fundamental significance to the issue in question, practice shows that that there are still systemic and institutional deficiencies in this field. Conclusions: mental health promotion and mental disorder prevention in children and adolescents cannot be treated as separate activities, but they require a holistic, systemic, and hence horizontal approach. These activities must be integrated into a unified prevention policy at all decision-making and operational (executive) levels.