Введение: статья посвящена анализу социально-правовой защиты семей военнослужащих в годы Великой Отечественной войны. Актуальность данной темы обусловлена необходимостью разработки эффективных мер по всесторонней помощи участникам специальной военной операции и их семьям. Материалы и методы: авторами исследованы как опубликованные нормативно-правовые материалы, так и неопубликованные документы Государственного архива Республики Татарстан, работы ученых, в которых раскрываются особенности социальной политики советского периода. При подготовке статьи использовались принципы объективности и историзма, историко-генетический и историко-сравнительный методы познания. Результаты исследования: в статье социально-правовая помощь семьям военнослужащих в годы Великой Отечественной войны анализируется на примере Татарской АССР. В республике успешно проводились общественно-политические акции по поддержке семей фронтовиков. К сожалению, в то же время, налицо был формализм при реализации мер государственной поддержки семей военнослужащих и инвалидов войны. Систематизировать государственную социальную политику удалось после образования в ТАССР в 1943 г. отделов по государственному обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих. В последующие годы это положительно сказалось на материальном положении остро нуждавшихся семей военнослужащих и инвалидов. Обсуждение и заключение: в годы Великой Отечественной войны была создана система социальной поддержки семей военнослужащих и инвалидов, которая явилась основой создания социально-правовой поддержки семей участников специальной военной операции в современных условиях. В Татарской АССР, как крупном тыловом регионе страны, имелись некоторые особенности этих процессов, республика, в частности, оказывала помощь не только семьям татарстанских воинов, она приняла сотни тысяч эвакуированных, включая семьи военнослужащих, которые также получали поддержку государства. Руководство Татарии несло двойную ответственность и за поддержку семей фронтовиков и за эвакуированных граждан.
Вестник Казанского юридического института МВД России
2025. — Выпуск 4
Содержание:
Введение: проблема взаимоотношений гражданского общества и правового государства является одной из фундаментальных в социально-философской науке. На протяжении веков мыслители разных эпох пытались осмыслить сущность и механизмы взаимодействия между гражданами и государственными институтами. Каждый исторический период привносил свои уникальные интерпретации этих сложных социальных феноменов, отражая многовековые поиски оптимальных форм организации социально-политической жизни. Философы и политические теоретики стремились понять, как устроено справедливое общество, в котором права и свободы личности находятся под надежной защитой, а государственная власть действует в интересах народа. Актуальность исследования обусловлена не только теоретической значимостью для понимания эволюции политико-правовой мысли, но и практической необходимостью осмысления трансформационных процессов, происходящих в современных обществах в условиях глобализации, цифровизации и кризиса традиционных институтов. Материалы и методы: в исследовании использована система методов научного познания: комплексный метод, включающий историко-философский анализ, сравнительно-исторический, диалектический метод, междисциплинарный метод. Результаты исследования: статья представляет собой исследование генезиса и развития теоретических представлений о гражданском обществе и правовом государстве в трудах выдающихся философов от античности до немецкой классической философии. Анализируются ключевые концепции Платона, Аристотеля, Цицерона, Макиавелли, Локка, Монтескье, Канта и Гегеля. Раскрываются трансформации понимания взаимоотношений между государством и гражданским обществом в различные исторические периоды. Обсуждение и заключение: автор приходит к выводу, что понимание гражданского общества и правового государства эволюционировало от античных представлений о полисе до сложных диалектических концепций Нового времени. Каждый философский этап привносил новые смыслы, раскрывая все более глубокие аспекты взаимодействия личности, общества и государства. Ключевыми трендами эволюции стали: усиление роли индивида, признание естественных прав человека, утверждение принципов свободы, равенства и справедливости.
Ключевые слова
Введение: в статье анализируются современное состояние, тенденции, социально негативные последствия, причины и условия коррупционных отклонений в государственной и муниципальной сфере деятельности; оцениваются различные модели борьбы и профилактики коррупции, а также предлагаются направления их корректировки в результате применения правовых, организационных и информационно-технических мер; рассматриваются современные организационные и правовые меры минимизации коррупции в органах государственной власти и управления, в том числе путем разработки и внедрения в практику кадровой работы научно обоснованных квалификационных требований для различных категорий государственных и муниципальных служащих. Материалы и методы: в процессе написания статьи анализировались правовая статистика и общедоступные, опубликованные в открытых средствах массовой информации сведения о лицах, совершивших коррупционные преступления; изучалась научная литература, в том числе по методологии противодействия коррупционным проявлениям, законодательные и ведомственные нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы профилактики коррупции; использовались методы исторического анализа, сравнения, обобщения, а также реализовывались элементы комплексного анализа и системного подхода. Обзор литературы: в процессе подготовки материалов к публикации авторы опирались на многочисленные теоретико-правовые и социологические исследования ведущих ученых, в том числе и зарубежных, посвященные различным аспектам коррупции; анализировали существующие модели противодействия коррупции, а также способы, формы и методы формирования антикоррупционного поведения государственных и муниципальных служащих. Выводы и рекомендации авторами сформулированы на основе глубокого и всестороннего изучения положений федерального антикоррупционного законодательства, а также анализа правоприменительной практики антикоррупционной работы в Российской Федерации. Результаты исследования: авторы в результате анализа различных факторов, формирующих коррупционные отклонения у государственных и муниципальных служащих, приходят к выводу, что в настоящее время в Российской Федерации в сфере противодействия коррупции преимущественно реализуется изначально малоэффективная уголовно-правовая модель. Суть данной модели заключается в том, что механизм противодействия коррупции направлен на выявление и привлечение должностных лиц, совершивших коррупционные преступления, к уголовной ответственности. При этом меры предупредительного характера либо совсем не реализуются (игнорируются), либо применяются крайне бессистемно, с невысокой практической эффективностью. В работе аргументируется необходимость принципиального изменения состояния антикоррупционной работы в органах государственной и муниципальной службы путем реализации принципиально иной, предупредительно-профилактической модели противодействия коррупционным отклонениям в сфере деятельности государственных и муниципальных органов власти. Обсуждение и заключение: на современном этапе развития Российской Федерации, после принятия необходимых законодательных и нормативных правовых актов, а также реализации предусмотренных указами Президента РФ и постановлениями Правительства страны организационных, информационно технических и контрольно-надзорных мер по противодействию коррупции, следует уверенно утверждать, что необходимые условия для результативной борьбы с коррупционными преступлениями, формирования антикоррупционного поведения должностных лиц всех уровней, а также мер, направленных на минимизацию негативных последствий, созданы. Тем более что уже прошло более десяти лет с момента публичного начала этой работы. Однако уровень коррупционных проявлений со стороны государственных и муниципальных служащих все еще остается высоким, о чем свидетельствуют многочисленные факты привлечения к уголовной, материальной и дисциплинарной ответственности различных должностных лиц, как на федеральном, так и на уровне муниципальных образований. В связи с этим возникает необходимость оценки эффективности закрепленных в нормативных правовых актах мер антикоррупционного характера, а также реализуемых организационных, технических, информационно-предупредительных мер, направленных на минимизацию коррупции в стране до социально приемлемого уровня.
Ключевые слова
Введение: в статье рассматривается право граждан на обращение в государственные и муниципальные органы в контексте взаимодействия общества и государства как один из важнейших инструментов участия населения в публичном управлении. Отмечается взаимосвязь эффективности проведения процедур по рассмотрению обращений граждан и восприятия органов государственной власти обществом. Материалы и методы: материалами исследования стали нормы федерального законодательства и подзаконных актов, регулирующих порядок рассмотрения обращений граждан в России; научные статьи в рассматриваемой сфере. При подготовке статьи использовались методы анализа, синтеза, обобщения, системного подхода, формально-юридический и сравнительно-правовой методы. Результаты исследования: на основе норм действующего законодательства раскрываются правовая сущность, система и функции института обращений, приводится классификация обращений граждан с детальным описанием отдельных ее видов. Особое внимание уделяется субъектам, наделенным правом рассматривать обращения граждан, обозначаются проблемы неурегулированности отдельных вопросов института обращений граждан, требующие совершенствования федерального законодательства. Обсуждение и заключение: анализ положений законодательства с применением практико-ориентированного подхода к рассматриваемой проблеме позволил сделать вывод, что институт обращений граждан представляет собой сложную систему правовых и организационных механизмов, в которой классификация играет важную роль в результативности административных процедур по рассмотрению обращений. Эффективность работы института оказывает прямое влияние на уровень доверия населения к государственным и муниципальным органам, а также на восприятие их деятельности в целом. Дальнейшее развитие института коррелируется с совершенствованием законодательства и механизмов обратной связи.
Ключевые слова
Введение: в статье исследуется институт судебной защиты прав и свобод человека в Российской Федерации и причины недостаточной эффективности его практической реализации. Закрепленное в Конституции право на судебную защиту, многообразие теоретических подходов к его определению, сложное переплетение материальных и процессуальных норм с практическими проблемами их реализации, такими как перегруженность судов и бюрократизация, приводит к крайне неоднозначной ситуации по исследуемому вопросу. Материалы и методы: материалами для исследования послужили труды отечественных правоведов, нормативно-правовые акты Российской Федерации и международные договоры, а также материалы правоприменительной практики. Методологическую основу работы составили общенаучные (анализ, синтез, сравнение) и частнонаучные (формально-юридический, системный, сравнительно-правовой) методы. Результаты исследования: судебная защита в настоящее время представляет собой ключевую государственную функцию и важнейший конституционный институт обеспечения прав и свобод личности, однако ее практическая реализация сталкивается с такими проблемами, как перегруженность судов, бюрократизация и недостаточная доступность, что снижает ее эффективность и ведет к разрыву между теоретической возможностью и практическим восстановлением нарушенных прав. Обсуждение и заключения: в ходе научного изучения авторы пришли к следующим выводам: институт судебной защиты является первоочередным гарантом государственной защиты прав и свобод в Российской Федерации. Противоречие между высоким конституционным статусом этого института и трудностями его практической реализации становится одним из основных факторов, снижающих доверие граждан к правосудию. Помимо институциональных недостатков, стабильность этой проблеме придает недостаточная эффективность механизмов исполнения судебных решений и сложность доступа к квалифицированной юридической помощи.
Ключевые слова
Введение: статья посвящена историко-правовому анализу формирования и эволюции института аттестации в советской милиции. Данное исследование имеет существенное значение для осмысления и совершенствования кадровой политики в современном МВД России. Материалы и методы: в рамках исследования авторы изучили широкий спектр источников, относящихся к заявленной проблематике. Помимо опубликованных нормативных правовых актов, были проанализированы неопубликованные документы советского периода, материалы о работе специальных аттестационных комиссий по проверке личного состава милиции РСФСР, а также периодические издания рабоче-крестьянской милиции первой четверти XX века. В процессе работы авторы руководствовались принципами объективности и историзма, применяя системный, статистический, историко-правовой и формально-юридический методы исследования. Результаты исследования: путем системного анализа нормативно-правовой базы РСФСР и СССР XX века, а также научных исследований, посвященных прохождению службы в органах внутренних дел (далее – ОВД), были реконструированы ключевые этапы становления, развития и правового закрепления института аттестации рядового и начальствующего состава советской милиции. Обсуждение и заключение: исследование выявило наиболее важные этапы развития правового института аттестации сотрудников ОВД СССР, определяющие его эффективность с точки зрения потребностей правоохранительной практики. Формирование и эволюция данного института обусловлены развитием служебно-правовых отношений в советской милиции, в частности, регламентацией порядка прохождения службы. Авторы пришли к выводу, что до распада СССР в 1991 году аттестация сотрудников ОВД носила выраженный идеологический характер. Она была направлена на оценку политических, деловых и моральных качеств, а также преданности советскому строю и Коммунистической партии. Такая идеологизированность часто препятствовала объективной оценке профессиональных качеств и реальных результатов оперативно-служебной деятельности сотрудников.
Ключевые слова
Введение: в статье рассматриваются подходы к формированию системы непрерывного образования в сфере безопасности дорожного движения для детей и подростков. Подчеркивается необходимость преемственности образовательных практик на этапах дошкольного, школьного и внешкольного воспитания. Особое внимание уделено нормативно-правовым основам организации работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма в Российской Федерации, включая положения федеральных стандартов, деятельность детских и молодежных общественных организаций, а также успешные зарубежные практики в этой сфере деятельности. Материалы и методы: в исследовании применены системный и сравнительно-аналитический подходы, анализ нормативных документов Российской Федерации, методических материалов и международных практик. Результаты исследования: установлено, что в Российской Федерации реализуется модель непрерывного образования по безопасности дорожного движения с участием формального образования и общественных движений. Зарубежные практики подчеркивают значимость стандартизации, междисциплинарности и вовлеченности всех участников процесса. Обсуждение и заключение: актуальность развития системного и скоординированного подхода к обучению безопасности дорожного движения подтверждается как отечественными реалиями, так и международным опытом.
Ключевые слова
Введение: в представленном исследовании проанализированы наиболее распространенные способы вовлечения несовершеннолетних лиц в совершение преступлений экстремистской направленности. В статье предложены организационно-правовые средства, направленные на создание необходимых барьеров на пути распространения идеологии экстремизма в среде несовершеннолетних. Материалы и методы: эмпирическую основу исследования составили положения действующего законодательства Российской Федерации, регулирующие сферу противодействия вовлечению несовершеннолетних в экстремистскую деятельность, статистические сведения Главного информационно-аналитического центра МВД России, отражающие количественные и качественные характеристики преступлений экстремистской направленности, а также официально опубликованные данные Следственного комитета Российской Федерации о преступлениях указанной категории, совершенных с участием несовершеннолетних. Методологическая база исследования опирается на диалектический подход к познанию социальных явлений; в качестве частнонаучных применялись статистический, сравнительно-правовой и формально-логический методы анализа. Результаты исследования: в статье рассматриваются проблемные аспекты противодействия вовлечению несовершеннолетних в совершение преступлений экстремистской направленности. На основании проведенного анализа обосновывается целесообразность включения в отечественную систему противодействия экстремизму комплекса мер, предусматривающих реабилитацию личности несовершеннолетнего, формирование механизмов блокирования каналов финансирования экстремистской деятельности с их участием, а также создание организационно-правовых условий, направленных на снижение негативного влияния экстремистской идеологии на несовершеннолетних лиц в сети «Интернет». Обсуждение и заключение: в статье аргументируется позиция, согласно которой особого внимания со стороны законодателя требуют правовые механизмы реагирования на изменяющиеся формы и способы вовлечения несовершеннолетних в преступления экстремистской направленности. Подчеркивается необходимость разработки и внедрения комплексных правовых инструментов, обеспечивающих своевременное выявление, предупреждение и пресечение подобных деяний, с учетом динамики развития цифровой среды и трансформации каналов распространения экстремистской идеологии.
Ключевые слова
Введение: в статье авторами раскрыты особенности механизма следообразования при совершении преступления, связанного с нецелевым расходованием бюджетных средств. Подчеркивается значимость обеспечения сохранности вещественных доказательств-документов по причине их невосполнимости в случае уничтожения, порчи или изменения. Выделены тактические особенности выемки и обыска, направленные на обеспечение сохранности вещественных доказательств. Сделан обоснованный вывод, что тактический прием – внезапность проведения – эффективен в части сбора и обеспечения сохранности доказательств как для выемки, так и для обыска. Тактический прием – учет следственной ситуации – имеет отличия в применении при проведении выемки и обыска. Материалы и методы: методологической основой исследования тактических приемов проведения следственных действий по нецелевому расходованию бюджетных средств выступили общенаучные методы: анализ, моделирование, обобщение и частнонаучные методы: формально-юридический и статистический, которые позволили выявить следственные действия и тактические приемы их проведения, направленные на поиск и сохранность вещественных доказательств при расследовании рассматриваемого преступления. Результаты исследования: выявлено, что наиболее эффективными следственными действиями по рассматриваемому составу преступления выступают обыск и выемка, а тактическими приемами их проведения – внезапность и учет сложившейся следственной ситуации, которые обеспечивают сохранность вещественных доказательств по уголовному делу о нецелевом расходовании бюджетных средств. Обсуждение и заключение: тактический прием – внезапность проведения следственного действия – является универсальным и эффективен как для обыска, так и для выемки в части обнаружения и сохранности вещественных доказательств. Тактический прием – учет сложившейся следственной ситуации – по отношению к выемке реализуется, если она проводится в условиях бесконфликтной следственной ситуации, а по отношению к обыску, если он проводится в условиях конфликтной следственной ситуации.
Ключевые слова
Введение: статья посвящена комплексному анализу уголовно-процессуальных проблем расследования преступлений, предусмотренных ст. 3221 УК РФ. Актуальность темы не вызывает сомнений: незаконная миграция является одним из ключевых вызовов национальной безопасности России, а эффективность борьбы с ней напрямую зависит от отлаженности процессуальных механизмов. Автором выдвинут тезис о «дуализме подследственности» (разделении дел по ст. 322 и 3221 УК РФ между ФСБ и МВД), продемонстрировано, что это искусственное разграничение тормозит расследование комплексных преступлений, приводит к ведомственным конфликтам и дроблению единого уголовного дела. Рассмотрены различные аспекты расследования: от проверки сообщения о преступлении и задержания до межведомственного взаимодействия и международного сотрудничества, особое внимание уделено процессуальным нюансам задержания иностранных граждан и необходимости уведомления консульства. В целом автор стремился показать переход от теоретического анализа к конкретным, обоснованным предложениям по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики. Материалы и методы: методологической основой исследования выступили формально-логический, сравнительно-правовой, статистический методы исследования. Применение формально-логического и конкретно-социологического методов обусловлено необходимостью выявления и доказательства существования системной процессуальной проблемы. Конкретно-социологический метод был использован при анализе конкретных судебных решений, доступных в базах данных («Анализ судебных решений по ст. 3221 УК РФ показывает неоднородность практики в разных регионах России»). На основе данного метода были сформулированы выводы о практических проблемах (например, проблемы с уведомлением консульств, сложности установления личности). Результаты исследования: автор подробно аргументирует, что требуется комплексный уголовно-процессуальный анализ деятельности правоохранительных органов на всех стадиях производства по делам о преступлениях, связанных с организацией незаконной миграции, и на этой основе выдвигает системные предложения по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства и правоприменительной практики. Обсуждение и заключение: на основе выявленных проблем представляется целесообразным внедрение комплекса мер законодательного, организационного и практического характера, направленных на решение проблем раскрытия и расследования преступлений в сфере незаконной миграции, которые подробно изложены в научной статье.
Ключевые слова
Введение: в данной статье рассмотрены вопросы, связанные с толкованием некоторых составообразующих признаков преступления, предусмотренного ст. 221 УК РФ, юридической оценкой действий лиц, совершающих хищение или вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ, квалификацией по совокупности. Материалы и методы: в исследовании использованы нормы международного права и действующего федерального законодательства, регламентирующие общественные отношения в сфере использования ядерных материалов и радиоактивных веществ, материалы правоприменительной практики, в числе которых решения по конкретным уголовным делам, разъяснения Пленума Верховного суда РФ, а также научная литература по исследуемой тематике. Методологической основой выступили диалектический, формально-юридический и сравнительно-правовой методы научного познания. Результаты исследования: автором проведен анализ объективных и субъективных признаков рассматриваемого состава, сформулированы правила квалификации действий виновного, совершившего регламентированное ст. 221 УК РФ преступление. Особое внимание уделено уголовно-правовой оценке деяний, предусмотренных п. «в», «г» ч. 2 и п. «б» ч. 3 ст. 221 УК РФ. Обсуждение и заключения: автор подвергает критике сложившуюся позицию, связанную с определением круга субъектов квалифицированных составов специальных видов хищений и вымогательств, и вносит предложения, связанные с толкованием признака «лицом, использующим свое служебное положение», разрешает вопросы юридической оценки действий виновного, причинившего тяжкий вред здоровью или смерть в процессе хищения или вымогательства.
Ключевые слова
Введение: в статье проводится анализ мер уголовно-правового характера, которые возможно применять при противодействии организованной преступной деятельности в сфере экономики. Тенденции последних лет указывают на то, что значительное число экономических преступлений совершаются в форме организованных групп. В ходе исследования анализируется возможность внедрения современных технологий при раскрытии и расследовании данных групп преступлений, в частности, предлагается их использование при определении конфискуемого имущества. Обзор литературы: изучены труды В.А. Уткина, Д.Н. Тишкина, И.А. Семенцовой, Д.Б. Лаптева и других ученых, рассматривающих возможность применения специальных мер уголовно-правового характера при противодействии организованной преступности в сфере экономики. Материалы и методы: материалами исследования послужил Уголовный кодекс Российской Федерации, регулирующий порядок установления специальных мер уголовно-правового характера, постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, материалы судебной практики. Методологической основой исследования выступают анализ, индукция, дедукция, обобщение и формально-юридические методы познания. Результаты исследования: в ходе исследования автор анализирует порядок применения конфискации как способа противодействия организованной преступности в сфере экономики, предлагаются меры по расширению возможностей применения специальных мер уголовно-правового характера за счет использования современных технологий. Обсуждение и заключение: автор приходит к выводу, что существующие проблемы применения специальных мер уголовно-правового характера негативным образом сказываются на противодействии организованной преступной деятельности в сфере экономики: в ходе исследования предложены способы повышения эффективности применения данных мер.
Ключевые слова
Введение: Россия, страна с огромным потенциалом и амбициозными планами развития, сталкивается с серьезной угрозой – надвигающимся дефицитом электроэнергии. Наиболее остро нехватка электроэнергии может проявиться на Дальнем Востоке и в Сибири, и этот дефицит по прогнозам, уже в 2026 г. может создать существенные препятствия для темпов опережающего развития регионов. Стабильно высокий уровень хищения электроэнергии отмечается и в других регионах страны, имеют место нарушения правил подключения к электрическим сетям, требований по установке, подключению, использованию электроэнергии, нарушений при оплате потребленной электроэнергии. Данное негативное социальное явление носит массовый характер и причиняет значительный ущерб производителям электроэнергии, энергоснабжающим компаниям, государству. Материалы и методы: в качестве материалов исследования выступила норма 165 действующего уголовного закона, а также уголовно-процессуальное законодательство России, материалы судебно-следственной практики. В исследовании применены общенаучные (анализ, синтез, дедукция, индукция) и специальные юридические методы (формально-юридический, сравнительно-правовой метод и др.). В совокупности они позволили обеспечить должный анализ проблемных вопросов расследования преступлений, предусмотренных ст. 165 Уголовного кодекса Российской Федерации, связанных с причинением имущественного ущерба энергоснабжающим организациям. Обзор литературы: авторы учли вклад Елисеева С.А., Бабушкиной Е.А. Мусеибова А.Г. Бойцова А.И. Яни П.С. в анализ проблемных вопросов расследования преступлений, предусмотренных ст. 165 Уголовного кодекса Российской Федерации, связанных с причинением имущественного ущерба энергоснабжающим организациям. Результаты исследования: исследование криминальной ситуации, связанной с преступлениями, предусмотренными ст. 165 УК РФ совершаемыми по фактам незаконного потребления электроэнергии показывает, что практика выявления таких преступлений незначительна. Уголовные дела по таким фактам возбуждаются крайне редко, в суд же из них направляется еще меньшее количество уголовных дел. В ходе исследования проведен анализ способов совершения преступного использования электроэнергии, а также рассмотрены основные проблемы, с которыми сталкиваются правоприменители при выявлении и расследовании преступлений, предусмотренных ст. 165 УК РФ, по фактам незаконного использования электроэнергии, то есть причинения имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения. Обсуждение и заключение: авторы на основе анализа изученных уголовных дел, а также выявленных при их расследовании проблем, предложены рекомендации по алгоритму первоначальных проверочных мероприятий, необходимых для установления наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ и решения вопроса о возбуждении уголовного дела, а также последующих следственных действий и ОРМ, необходимых для успешного расследования уголовного дела по конкретному факту.
Ключевые слова
Введение: автором анализируются проблемные вопросы при реализации защитником полномочий на предварительном слушании. Материалы и методы: в исследовании использованы методы: диалектический, сравнительно-правовой, формально-юридический, а также метод системного анализа. Результаты исследования: институт предварительного слушания, несмотря на заимствование из англо-американской модели уголовного процесса, имеет ряд специфических особенностей, в частности, в круге решаемых вопросов. Согласно ст. 229 УПК РФ, на предварительном слушании устанавливаются препятствующие судебному рассмотрению дела обстоятельства, исключаются совершенные при проведении следствия или дознания нарушения правовых норм, рассматриваются иные фундаментальные вопросы, влияющие на результативность судебного разбирательства. Вместе с тем в ходе исследования описаны факты неправомерных решений, принимаемых по результатам рассмотрения обоснованных ходатайств противоречащими законодательству способами, что обусловлено, среди прочего, сложившейся в отдельных регионах практикой и необходимостью соответствия определенным статистическим показателям. Обсуждение и заключение: автор приходит к выводу о необходимости дальнейшего законодательного усовершенствования нормативной базы и детальных разъяснений судебным органам правильности реализации имеющихся на предварительном слушании полномочий и предлагает в связи с этим внесение изменений в статьи 75, 237 УПК РФ и Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2024 № 39 «О практике применения судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих основания и порядок возвращения уголовного дела прокурору».
Ключевые слова
Введение: в науке значение категоризации преступлений обычно увязывается с уголовным правом. Однако разделение преступлений на категории влияет, в том числе, и на криминологию, изучающую преступность как социальное явление. Материалы и методы: материалами исследования послужили работы М.М. Бабаева, Л.А. Букалеровой, В.Н. Бурлакова, Я.И. Гилинского, В.И. Гладких, А.И. Долговой, Н.Г. Кадникова, В.Е. Квашиса, Н.М. Кропачева, М.С. Крутера, А.В. Кудрявцева, В.Н. Кудрявцева, Н.Ф. Кузнецовой, В.В. Лунеева, В.Д. Малкова, И.М. Мацкевича, А.Е. Михайлова, Ю.Е. Пудовочкина, В.Е. Эминова и др. Методологической основой исследования выступили индукция, дедукция, сравнение, классификация, а также формально-юридический, логический и статистический методы исследования. Результаты исследования: в статье определено криминологическое значение категоризации преступлений. Обсуждение и заключение: в результате осмысления заявленной тематики автор пришел к выводу, что активное использование в криминологических исследованиях категорий преступлений позволит обосновать категоризацию преступлений на четыре уровня; понять причины и условия совершения преступлений применительно к отдельным категориям преступлений; сформировать представления о личности преступника, совершившего преступления той или иной категории; разработать оригинальные формы и методы противодействия деяниям, формирующим каждую из четырех категорий преступлений.
Ключевые слова
Введение: в статье рассматриваются вопросы, связанные с эскорт-агентством (проституцией), как явлением, вызывающим обеспокоенность в российском обществе и представляющим собой сложную проблему, требующую комплексного и многоаспектного подхода к профилактике. Данная статья рассматривает основные факторы, способствующие распространению эскорта в России, и анализирует стратегии профилактики, включающие социальные, экономические, правовые и образовательные меры. Особое внимание уделяется роли семьи, образования и средств массовой информации в формировании ценностей и установок, способствующих снижению спроса и предложения в сфере эскорта. Материалы и методы: в процессе написания статьи были использованы сравнительно-правовой, статистический методы, а также метод формальной логики. Материалами исследования послужила научные труды отечественных ученых. Результаты исследования: в статье проанализирован феномен эскорт-проституции и факторы, которые способствуют распространенности данного явления. Рассмотрено негативное влияние эскорт-проституции на молодежь. Обсуждение и заключение: авторы приходят к выводу о необходимости профилактики эскорт-проституции в молодежной среде, предлагая социально-экономические, правовые и образовательные меры. Кроме этого, важную роль в профилактике эскорт-проституции в молодежной среде они отводят роли семьи и СМИ, а также работе с группами риска.
Ключевые слова
Введение: в статье рассматриваются хищения бюджетных средств в сфере социального и медицинского обеспечения как криминальное явление в США. Автор отмечает отдельные внутригосударственные системные общности в разных странах, связанные с разветвленностью системы и многообразием форм социального и медицинского обеспечения, способами хищений бюджетных средств в этой сфере. На основе анализа результатов правоохранительной деятельности автор статьи констатирует связанные с выделенным криминальным явлением особенности: актуальность проблемы хищений бюджетных средств в сфере социального и медицинского обеспечения в США; разнообразие способов указанных хищений; наличие специальных подразделений, осуществляющих борьбу с хищениями бюджетных средств в сфере социального и медицинского обеспечения, и вовлеченность в соответствующую правоохранительную деятельность организаций данной сферы; усугубление и детерминация проблем социального характера посредством хищений бюджетных средств в сфере социального и медицинского обеспечения. Выделяется наличие социально-криминального парадокса, связанного с осуществлением расходов на фиктивных при наличии значительного числа нуждающихся лиц. Отмечается значение выводов для отечественной, зарубежной и международной практик. Материалы и методы: нормативной базой исследования является законодательство; научную базу формируют работы ученых-криминологов. Частью эмпирической базы являются результаты правоприменительной практики в области социального и медицинского обеспечения США, соответствующей правоохранительной деятельности. В контексте сравнения и сопоставления внимание обращено и на аналогичное в российской действительности. В исследовании применены метод материалистической диалектики, общенаучные и специальные методы криминологических исследований. Результаты исследования: рассмотрение хищений бюджетных средств в сфере социального и медицинского обеспечения как криминального явления в США позволило выделить отдельные условия, в которых оно возникает и развивается, некоторые особенности соответствующих ему преступлений и деятельности по противодействию их совершению. Отмечен, в том числе, социально-криминальный парадокс, связанный с осуществлением расходов на фиктивных бенефициаров социального и медицинского обеспечения при наличии значительного числа нуждающихся в медицинской и иной социальной помощи лиц. Обозначены отдельные внутригосударственные системные общности в разных странах, связанные с разветвленностью системы и многообразием форм социального и медицинского обеспечения, способами хищений бюджетных средств в этой сфере. Обсуждение и заключение: в работе рассмотрены некоторые особенности системы социального и медицинского обеспечения США, результаты и отдельные примеры правоохранительной деятельности по противодействию хищениям бюджетных средств в сфере социального и медицинского обеспечения США, обосновывается вывод о криминогенности соответствующей сферы, актуальности и специфике проблемы, о возможности специализации правоохранительных органов (создания специальных подразделений и т.п.). Отмечается значение выводов для отечественной, зарубежной и международной практик.
Ключевые слова
Введение: в статье анализируются проблемы подходов установления размера этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукций, изъятых из незаконного оборота. Материалы и методы: материалами явились вступившие в силу решения судов, научные исследования. Методологическую основу исследования составили результаты собственных эмпирических исследований. Применялись методы системного, нормативно-правового и сравнительного анализа российского законодательства и судебной практики. Результаты исследования: в ходе исследования автором рассмотрена проблема отсутствия единого понимания качественных и количественных признаков предмета состава, предусмотренного ст. 1713 УК РФ, что приводит к ошибкам квалификации. Установлена проблема, а именно отсутствие законодательного закрепления единых минимальных цен ко всем видам алкогольной продукции, в том числе фальсификата. Обсуждение и заключение: автор приходит к выводу, что для устранения проблем при определении размера контрафактной продукции необходимо установление прозрачного механизма определения ценообразования, её стоимости и его законодательное закрепление.
Ключевые слова
Введение: статья посвящена актуальной проблеме оптимизации уголовно-процессуального положения несовершеннолетних в досудебном производстве. Досудебное уголовное судопроизводство характеризуется повышенной психоэмоциональной травматичностью, что особенно опасно для несформировавшейся личности несовершеннолетних. В статье на основе анализа современной доктрины, правоприменительной практики и статистических данных обосновывается необходимость фундаментального пересмотра подхода к уголовно-процессуальному положению несовершеннолетних. Цель исследования представляет собой разработку концептуальных основ и конкретных предложений по фундаментальному реформированию уголовного судопроизводства с участием несовершеннолетних. Материалы и методы: при подготовке статьи применялись диалектический метод познания социально-правовых и нравственных явлений, в процессе изложения статьи – сравнительно-правовой (позволил сопоставить действующие правовые нормы и результаты их реализации на практике), догматический (помог сформулировать новые нормы права), статистический (посредством него обобщены качественно-количественные показатели) методы. Обзор литературы: в основе работы лежит анализ мнений ведущих научных исследователей, разрабатывающих заявленную проблематику, текущее состояние уголовно-процессуального законодательства, официальной статистики МВД России и данных Уполномоченного по правам человека в РФ, а также обзор научных подходов к проблеме. Результаты исследования: предлагается авторская концепция понимания уголовно-процессуального положения, дифференцированный подход к категоризации несовершеннолетних участников процесса на основе возраста и дееспособности, а также ряд конкретных предложений по совершенствованию законодательства. К ним относятся: отказ от стадии возбуждения уголовного дела как средства минимизации вторичной травматизации; внедрение цифровых технологий на завершающих этапах расследования; адаптация институтов прекращения уголовного дела и принудительных мер воспитательного воздействия под благоприятное несовершеннолетним правосудие. Обсуждение и заключение: в целях минимизации существующих проблем уголовного судопроизводства с участием несовершеннолетних сформулированы предложения по оптимизации действующего законодательства, внесению отдельных изменений и дополнений.
Ключевые слова
Введение: статья посвящена исследованию административной преюдиции как межотраслевого правового механизма, обеспечивающего переход от административной к уголовной ответственности на основе повторности противоправного поведения. Актуальность темы обусловлена необходимостью уточнения ее нормативной природы и роли в системе уголовного права. Материалы и методы: исследование основано на анализе нормативных конструкций, доктринальных подходов и положений уголовного законодательства Российской Федерации, включая статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, содержащие признаки административной преюдиции. Применены формально-юридический, сравнительно-правовой и системный методы. Результаты исследования: выявлены ключевые признаки административной преюдиции: неоднократность деяний, наличие ранее вынесенного административного наказания, временные рамки действия санкции и трансформация юридического статуса субъекта. Установлено отсутствие единообразия в формулировках и критериях применения, что затрудняет квалификацию и нарушает принцип правовой определенности. Обсуждение и заключение: обоснована необходимость нормативной унификации признаков неоднократности, сроков действия административного наказания и механизмов проверки правомерности административных решений. Предлагается рассматривать административную преюдицию как индикатор устойчивой противоправной направленности поведения, что позволяет уточнить ее место в структуре состава преступления и повысить эффективность уголовно-правового регулирования.
Ключевые слова
Введение: в статье исследуются квалифицирующие признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 2291 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ). Материалы и методы: в работе используются логический, системно-структурный и сравнительный методы. Материалами исследования послужили Конвенция ООН О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г., нормы статей УК РФ, положения постановлений Пленума Верховного Суда РФ, материалы судебной практики и научная литература. Результаты исследования: автор приходит к следующим выводам: о дополнении квалифицирующего признака, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 2291 УК РФ словами «с использованием лица, не достигшего возраста, с которого наступает уголовная ответственность»; изменении содержания п. «б» ч. 2 ст. 2291 УК РФ – «лицом с использованием своего служебного положения»; дополнении ч. 2 ст. 2291 УК РФ п. «г» – «совершенное из корыстных побуждений». Современные формы контрабанды наркотиков характеризуются использованием новейших технологий (например, даркнета, криптовалют, беспилотных средств доставки), что требует конкретизации признака группы лиц по предварительному сговору с учетом виртуальных форм взаимодействия. В статье рассматривается вопрос о необходимости дальнейшей адаптации уголовного законодательства к международным стандартам борьбы с наркотрафиком. Обсуждение и заключение: уточнение квалифицирующих признаков ч. 2 ст. 2291 УК РФ позволит повысить точность квалификации преступлений, устранить пробелы в правоприменении и усилить противодействие организованной контрабанде наркотиков. Это соответствует задачам уголовной политики в области защиты общественной безопасности и здоровья населения, а также международным обязательствам Российской Федерации. В статье обсуждается двоякая природа квалифицирующих признаков; модели квалифицирующих признаков; их соотношение с отягчающими обстоятельствами; неоднозначное понимание того, кто именно может считаться должностным лицом, использующим служебное положение; проблема признания разных форм насилия при совершении контрабанды и др.
Ключевые слова
Введение: в статье рассматриваются проблемы хищений, совершаемых дистанционно: путем тайного списания денежных средств с банковских счетов граждан либо путем обмана граждан, в результате чего последние переводят свои деньги на банковские счета преступников. Раскрываемость данных преступлений минимальна. Материалы и методы: методологическую основу статьи составил всеобщий метод материально-диалектического познания при исследовании вопросов виртуальных способов дистанционных хищений денежных средств граждан с помощью цифровых и психолого-лингвистических методов. В статье использовались общенаучные исследовательские методы, в частности, сравнительно-правовой, системно-структурный, а также применялся анализ как частно-научный метод познания. Обсуждение и заключение: способов дистанционных хищений множество, и все они зависят от способов проникновения преступников в банковские системы либо от степени психического воздействия на человека. Раскрываемость таких деяний очень низкая. К уголовной ответственности в основном привлекаются пособники, не играющие активную роль в совершении преступлений. Эти проблемы решаются в зависимости от установления конкретных обстоятельств деяния и их доказанности по результатам расследования. Результаты исследования: криминалистическая деятельность, включающая в себя общие положения правоохранительной деятельности, оперативно-розыскной и следственной работы, требует радикальной перестройки способов выявления, раскрытия и расследования дистанционных хищений. Необходимы новые подходы к взаимодействию с операторами связи, банками, трансформация получения судебных разрешений на производство следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. В связи с этим в определенной степени могут быть ограничены интересы банков и операторов сотовой связи
Ключевые слова
Введение: в статье рассматриваются понятие, признаки и виды организованной преступности. Проведен ретроспективный анализ появления и развития организованной преступности в России. Особое внимание обращено на современные тенденции преступлений, совершаемых членами организованных преступных групп и сообществ. Предложены меры противодействия преступлениям в рассматриваемой сфере. Материалы и методы: при подготовке статьи были использованы: исторический, системно-структурный, формально-логический, сравнительный методы. Изучены научные труды российских криминологов (монографии, статьи, авторефераты, диссертационные работы) по рассматриваемой проблеме. Результаты исследования: предлагается принятие нормативных правовых актов в данной сфере, наделение подразделений по борьбе с организованной преступностью более широкими полномочиями, совершенствование мер государственной защиты сотрудников правоохранительных органов, свидетелей и потерпевших от противоправных действий со стороны представителей уголовной среды, дальнейшее научное исследование проблемы. Обсуждение и заключение: авторами предлагаются меры противодействия организованной преступности. Отражены причины и условия её появления и трансформации. Обращено внимание на тенденции совершения преступлений организованными преступными группами и сообществами. Показана роль органов внутренних дел Российской Федерации в решении данной проблемы.
Ключевые слова
В статье представлен комплексный анализ докторского диссертационного исследования А.Ф. Халиуллиной, посвященного разработке криминалистического учения об использовании специальных знаний при расследовании преступлений с участием несовершеннолетних. Рассматриваются актуальность избранной темы, обусловленная спецификой личности несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства и необходимостью привлечения сведущих лиц, владеющих познаниями в области детской психологии, педагогики, психиатрии и цифровых технологий. Анализируется структура и содержание диссертационного исследования, охватывающего концептуальные основы формирования нового криминалистического учения, организационно-тактические особенности участия специалистов и экспертов, проблемы назначения и производства судебных экспертиз. Особое внимание уделяется научной новизне работы, заключающейся в разработке частной криминалистической теории, классификации правовых видов использования специальных знаний, предложении о введении понятия «сведущее лицо» в уголовно-процессуальное законодательство. Оценивается степень обоснованности научных положений, подтвержденная репрезентативной эмпирической базой (520 уголовных дел, опрос 230 практических работников) и широкой апробацией результатов. Выделяются дискуссионные положения, требующие дополнительного обсуждения научным сообществом. Делается вывод о соответствии диссертации критериям ВАК при Минобрнауки России и высокой теоретической и практической значимости исследования для развития криминалистической науки и совершенствования правоприменительной практики.