Введение: статья посвящена созданию и развитию системы пенитенциарных учреждений для несовершеннолетних в Российской империи во второй половине XIX – начале XX веков, а также формированию новых методов воспитания малолетних правонарушителей. Актуальность данной темы обусловлена необходимостью разработки эффективных мер противодействия девиациям среди несовершеннолетних на современном этапе развития общества. Материалы и методы: автором статьи изучены опубликованные нормативные правовые материалы и неопубликованные документы Государственного архива Республики Татарстан. В фондах республиканского архива содержатся ценные сведения о деятельности Казанского общества земледельческих колоний и ремесленных приютов1 и Казанского воспитательно-исправительного ремесленного приюта2 . Не менее важными источниками явились специализированные периодические издания второй половины XIX – начала XX веков. При подготовке статьи использовались принципы объективности и историзма, системный, историко-правовой и формально-юридический методы познания. Результаты исследования: в статье создание и функционирование новых пенитенциарных учреждений в Российской империи на рубеже XIX – XX веков анализируется на примере Казанского приюта для мальчиков, открытого в 1875 году. Основной отличительной особенностью приюта становится работа с несовершеннолетними правонарушителями разных национальностей и конфессий. В Казанском приюте реализовывались все основные принципы воспитания и перевоспитания подростков, существовавшие в рамках принятой пенитенциарной системы. При этом серьезными проблемами для приюта стали отсутствие централизованного финансирования, а также частые побеги воспитанников, что неоднократно отмечалось местными и центральными органами власти. Обсуждение и заключение: созданные в этот период исправительные учреждения для несовершеннолетних должны были не только решить проблему детской преступности, уменьшить беспризорность и безнадзорность, но и создать основу для перевоспитания малолетних правонарушителей и подготовки их к будущей самостоятельной жизни. Появление нового типа пенитенциарных учреждений было вызвано гуманизацией уголовной политики в отношении детей и подростков.
Вестник Казанского юридического института МВД России
2023. — Выпуск 3
Содержание:
Введение: в статье рассматриваются различные подходы к пониманию внутреннего содержания трудовой деятельности, выявляются противоречия теоретико-прикладного анализа незарегистрированных и неучтенных трудовых отношений, формулируется гипотеза о необходимости интегративного подхода к пониманию сущности неформальной занятости населения. Материалы и методы: в работе применены метод системного анализа и синергетического синтеза, а также формально-логический метод исследования с использованием функционального анализа. Результаты исследования: рассмотрен феномен неформальной занятости населения сквозь призму различных предметных подходов, выявлены угрозы личности, общества, государства от неформальной занятости, определены ценность и алгоритм интегрального подхода к изучению неформальных трудовых отношений. Обсуждение и заключение: автор статьи приходит к выводу, что целостное понимание феномена неформальной занятости возможно только в рамках интегративного подхода с выявлением экономических, социальных, психологических и т.п. детерминант
Ключевые слова
Аннотация Введение: статья посвящена анализу вопросов организации публично-правовых институтов в регионах России, особое внимание уделено правовому статусу высшего должностного лица субъекта, рассмотрены отдельные проблемы функционирования и полномочия законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Обзор литературы: в статье проанализированы работы, посвященные вопросам реализации публичной власти, разделения властей, взаимодействия федеральных и региональных органов власти. Материалы и методы: нормативной правовой основой исследования стали отдельные положения Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 04.08.2023) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Конституции Республики Татарстан, Конституции Республики Башкортостан, Конституции Республики Дагестан, Конституции Республики Саха (Якутия). Теоретико-методологическую основу исследования составили работы ученых – специалистов в области конституционного права, муниципального права. Методологическую основу исследования составили системный подход, общедиалектический метод научного познания, а также сравнительно-правовой метод исследования. Результаты исследования: выявлены особенности законодательного обновления в сфере организации публичной власти на уровне субъектов Российской Федерации, обоснованы изменения, связанные с деятельностью высшего должностного лица субъекта. Обсуждение и заключение: автор делает выводы о качественных изменениях в вопросах организации и деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, входящих в единую систему публичной власти, сложностях и противоречиях процесса формирования и функционирования отдельных органов государственной власти регионов на примере республик в составе России, образованных по национальному принципу и требующих глубокого изучения исторических и национальных традиций этих регионов.
Ключевые слова
ведение: статья посвящена анализу организационно-правовых аспектов противодействия бродяжничеству и попрошайничеству. В качестве основной цели исследования авторы выдвигают тезис о необходимости разработки концепции нормативного и институционального урегулирования указанных вопросов в российской юридической практике. Материалы и методы: исследование основано на действующем законодательстве Российской Федерации, а также современных теоретических разработках отечественных исследователей, занимающихся проблемами изучения феномена бродяжничества и попрошайничества в разрезе юридического и социологического знания. Методологически работа построена на применении общенаучных методов анализа и синтеза, а также частнонаучных и специально-научных методов (герменевтического, аксиологического, исторического). Обзор литературы: авторы учли вклад М.А. Бучаковой, А.Ю. Гордеева, М.М. Силкина в разработку проблемы борьбы с бродяжничеством и попрошайничеством. Результаты исследования: результаты, полученные авторами в ходе проведенного исследования, имеют практическое значение и могут быть использованы в правотворческой и правоприменительной деятельности органов законодательной и исполнительной власти Российской Федерации. Обсуждение и заключение: предложенные в статье наработки концепции урегулирования проблем бродяжничества и попрошайничества в Российской Федерации предполагают использование консолидированного подхода, сочетающего административные меры и активизацию общественных структур по вопросу реализации охранительных мер общества от противоправных действий, осуществляемых данной категорией населения, а также обеспечению мер, способствующих минимизации или прекращению противоправных действий со стороны бродяг и попрошаек.
Ключевые слова
Введение: в статье проанализированы теоретические подходы к восприятию категории «интерес» для исследования субъективного права на представление законных интересов членов политической партии, а также проведено их сопоставление с нормами действующего российского партийного законодательства. Доминирующее в публично-правовых науках понятие законных интересов предопределило неоднозначность его толкования в правоприменительной практике, что осложняет возможности партийных организаций в защите своих субъективных прав как правомерной реакции на нарушение корпоративных и политических интересов. Соотношение названных терминов требует комплексного юридического осмысления. Материалы и методы: автор базировался на научных работах российских исследователей. Среди методологических подходов были задействованы институциональный подход, метод правовой герменевтики, правового моделирования, а также ряд общенаучных методов (структурный, формально-логический и иные методы исследования). Результаты исследования: существующая система прав политических партий построена на трехзвенной структуре: базовые субъективные права (право на участие в выборах и референдумах, право на распространение информации, право на проведение публичных акций и др.), факультативные корпоративные права (право на учреждение определенных организаций, право на осуществление предпринимательской деятельности и др.), промежуточные права (право на представление законных интересов партийных членов). В системе прав, заложенной в действующем партийном законодательстве, наблюдается подход по их сужению в зависимости от деятельности политической партии: профильная деятельность (участие в публичной политике) и второстепенные виды деятельности, свойственные большинству юридических лиц. Обсуждение и заключение: понятие «законные интересы» в действующем партийном законодательстве имеет узкий процессуально-правовой смысл. Данный подход несколько нарушает назначение партийных прав и свобод, вытекающих из предмета деятельности политических партий. Кроме того, подобное толкование затрудняет участие партийных организаций в судебных делах, затрагивающих их корпоративные интересы, и препятствует реализации политических интересов, являющихся объектом партийных правоотношений. Автор отмечает, что именно на защиту партийных интересов должно быть ориентировано право на представление законных интересов членов политической партии.
Ключевые слова
Введение: в статье анализируются понятие политико-культурной идентичности, его содержательные аспекты. Обосновывается положение о развитии политико-культурной идентичности как важного направления государственной политики, в том числе и в сфере образования. Анализируются представленные в официальных документах новые стандарты государственной политики в сфере образования, а также проблемы их реализации в учебном процессе образовательных организаций высшего образования, в том числе и образовательной деятельности вузов системы МВД России. Материалы и методы: при написании статьи проанализирован ряд работ, исследующих различные теоретические аспекты политической культуры, сущность и виды социальной идентификации, особенности национально-культурной идентичности и ее уровни; официальные документы органов государственной власти в сфере национальной политики и государственного строительства. Применение совокупности общенаучных и специальных методов исследования позволило предложить ряд методических рекомендаций по организации и совершенствованию образовательной деятельности, направленной на развитие политико-культурной идентичности. Результаты исследования: политико-культурная идентичность – значимое звено системы социальной идентификации. Ее поддержание и развитие способствует интеграции общества на основе общих традиционных культурных, политических ценностей справедливости, гуманности, межэтнического согласия, конструктивного политического взаимодействия. Развитие политико-культурной идентичности требует активного государственного регулирования. К настоящему времени в целом сформированы концептуальные основы политики, направленной на обеспечение социально-политического единства. Значительная роль отводится системе образования. Разработанные стандарты образовательной деятельности нуждаются в рациональном, оптимальном использовании в рамках учебного процесса и в воспитательной работе. Обсуждение и заключение: специфика образовательной деятельности образовательных организаций системы МВД России определяется особенностями профессиональной подготовки курсантов и слушателей и требованиями, предъявляемыми к будущим сотрудникам органов внутренних дел. Этим определяются и особенности методов учебной и воспитательной деятельности вузов системы МВД России. Важными задачами выступают формирование государственно-правового мировоззрения, соответствующих навыков осуществления социально-правового обслуживания населения. Кроме того, в условиях роста числа политических правонарушений актуализируется задача повышения политической грамотности сотрудников органов внутренних дел. Развитие политико-культурной идентичности курсантов и слушателей осуществляется как в рамках учебного процесса, так и во внеаудиторной работе. Организация учебной работы требует применения многокомпонентных методов, сочетания фронтальных и индивидуальных форм взаимодействия. Большое значение приобретает воспитательная работа, направленная на формирование соответствующих поведенческих навыков курсантов и слушателей.
Ключевые слова
Введение: в статье рассматривается институт наделения органов местного самоуправления (далее – ОМСУ) отдельными государственными полномочиями в сфере земельных отношений. Отмечены внесенные изменения в Конституцию Российской Федерации, устанавливающие запрет на передачу отдельных государственных полномочий без предоставления субвенций. Выявлено ограниченное распоряжение ОМСУ земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена. Материалы и методы: материалами исследования явились нормативные правовые акты, регулирующие механизм (процедуру) наделения ОМСУ отдельными государственными полномочиями, научные публикации исследователей, а также материалы судебной практики по искомой теме. При написании статьи использовались общенаучные и частнонаучные методы научного познания. Результаты исследования: в статье проведен доктринальный анализ института наделения ОМСУ отдельными государственными полномочиями, представлена аргументация исследователей и юрисдикционных органов, касающаяся рассматриваемого вопроса, дана авторская позиция относительно процедуры наделения ОМСУ отдельными государственными полномочиями в сфере земельных отношений. Обсуждение и заключение: обоснованы выводы о возможности и целесообразности передачи части государственных полномочий ОМСУ в области управления и распоряжения земельными ресурсами, государственная собственность на которые не разграничена.
Ключевые слова
Введение: статья посвящена исследованию особенностей личности преступника, совершающего коррупционные преступления в условиях городской агломерации. Материалы и методы: при написании статьи использовались работы отечественных криминологов в исследуемой сфере. Применялись общенаучные и частнонаучные методы исследования, которые позволили проанализировать и обобщить собранные автором материалы из различных источников, относящиеся к предмету исследования. Обзор литературы: в становление и развитие криминологической теории личности преступника и различных его типов существенный вклад внесли Г.А. Аванесов, Ю.М. Антонян, Б.В. Волженкин, А.А. Герцензон, П.С. Дагель, А.И. Долгова, В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова, В.Ф. Лапшин, В.С. Овчинский, В.Е. Эминов, Д.А. Шестаков и др. Результаты исследования: криминологические особенности личности лица, совершающего коррупционные преступления в условиях городской агломерации, обусловлены комплексом специфических детерминант коррупционной преступности в агломерациях. Исследование личности такого преступника затрудняют отсутствие статистического учёта коррупционных преступлений на уровне данных территориальных образований и их правовая неопределённость, что осложняет выработку эффективных мер предупреждения коррупционной преступности в агломерациях Российской Федерации. Обсуждение и заключение: в настоящее время отсутствуют комплексные исследования личности преступника, совершающего коррупционные преступления в условиях городской агломерации, что обусловлено как методологическими проблемами исследовательского подхода к пространственно-средовой специфике агломераций, так и отсутствием данных о криминологически значимых характеристиках и свойствах такой личности.
Ключевые слова
Введение: статья посвящена рассмотрению вопроса наказуемости лиц, прикосновенных к преступлению. Материалы и методы: методологическую основу исследования составил диалектический метод научного познания. Помимо этого, были использованы частнонаучные методы: системно-структурный, формально-логический и др. В работе проанализированы мнения ученых, рассматривающих данную проблематику. Автором исследована судебная практика, статистика Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации по применяемым наказаниям по статьям 2056 , 316 УК РФ. Результаты исследования: формулируется авторская позиция о необходимости ужесточения назначаемого наказания. Данный подход обосновывается тем, что виновный не осознает свою вину за совершенное им преступление: ему проще заплатить штраф, назначенный судом, нежели обратиться в правоохранительные органы с имеющейся информацией о готовящемся или совершенном преступлении. Из-за прикосновенных лиц, отказывающихся содействовать правоохранительным органам, лицо, совершившее преступление, может оставаться безнаказанным. Обсуждение и заключение: автор статьи приходит к выводу, что суды назначают прикосновенным лицам достаточно «мягкое» наказание. Обращается внимание на то, что институт прикосновенности к преступлению представляет весьма сложное правовое явление. В связи с этим особые трудности вызывает определение наказания для лиц, укрывающих преступление, и тех, кто не сообщает о готовящемся или совершающемся преступлении.
Ключевые слова
Введение: в статье рассматривается воспрепятствование оказанию медицинской помощи сквозь призму таких криминологических понятий, как латентность и виктимизация. Подобное исследование представляется необходимым для установления потенциальных причин отсутствия следственной и судебной практики привлечения к уголовной ответственности за указанное противоправное деяние в Российской Федерации. Материалы и методы: материалами исследования послужили теории о латентности и виктимности, разработанные криминологической наукой, современное уголовное законодательство России, официальные данные Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации об ответственности за воспрепятствование оказанию медицинской помощи за период 2019-2022 годов, а также данные проведенного автором статьи социологического опроса. В качестве методологической основы исследования использованы диалектический метод познания, анализ, формально-логический и статистический методы, а также метод экспертного опроса в виде формализованного анкетирования медицинских работников. Результаты исследования: воспрепятствование оказанию медицинской помощи исследовано с точки зрения его виктимизации, факторов латентизации, аргументирована вероятность высокой латентности данного деяния. Обсуждение и заключение: на основании анализа криминологических аспектов темы, результатов опроса медицинских работников разработаны меры по предупреждению воспрепятствования оказанию медицинской помощи.
Ключевые слова
Введение: в статье исследуется обеспечение охраны семьи и института брака при избрании меры пресечения в отношении подозреваемого (обвиняемого) в ходе уголовного процесса по делам об имущественных преступлениях (хищениях чужого имущества как наиболее распространенных преступлениях). Материалы и методы: в ходе исследования применялись диалектический метод познания, метод анализа, статистический и сравнительный методы. Изучено российское уголовно-процессуальное законодательство в области регулирования мер пресечения, проведен анализ статистических данных о состоянии преступности, судебной практики и материалов уголовных дел. Результаты исследования: выявлено, что из предлагаемых Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации (УПК РФ) четырёх наиболее строгих мер пресечения преимущественно избирается самая строгая – заключение под стражу; по большинству исследованных материалов уголовных дел при избрании меры пресечения не учитывалось семейное положение лица, как этого требует ст. 99 УПК РФ, что могло бы послужить основанием для избрания более мягкой меры пресечения; предлагается конкретизация механизма учёта предлагаемых ст. 99 УПК РФ обстоятельств при избрании меры пресечения, а также уточнение вида и категории преступления как условия при избрании меры пресечения, что расширяет возможность применения меры, по строгости не соответствующей общественной опасности лица. Обсуждение и заключение: для обеспечения охраны семьи и института брака, поддержки семей с детьми, а также семей с низким доходом необходимо в УПК РФ либо в соответствующем постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации конкретизировать механизм и условия учёта семейного положения лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления при избрании меры пресечения, а именно дополнить указанием на наличие зарегистрированного брака как на обстоятельство, исключающее применение меры пресечения в виде заключения под стражу по преступлениям небольшой и средней тяжести. Таким образом, будет соблюдена поддержка семей и института брака государством при любых обстоятельствах.
Ключевые слова
Введение: в статье рассматриваются проблемы точечной криминализации использования информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет) при совершении преступлений, предусмотренных ст. 1271 Уголовного кодекса Российской Федерации (Торговля людьми). Материалы и методы: в качестве основного метода использован метод диалектического познания правовой и социальной действительности. Применялись общенаучные и частнонаучные методы научного познания: анализ, индукция, дедукция, описание, обобщение, статистический, сравнительно-правовой, социологический. Эмпирической основой исследования послужили аналитические материалы Ассоциации электронных коммуникаций, статистические данные ГИАЦ МВД России, приговоры судов общей юрисдикции Российской Федерации, а также результаты проведенного авторами социологического исследования. Результаты исследования: обосновано, что в настоящее время сети телекоммуникации зачастую выступают средством совершения деяний, предусмотренных ст. 1271 Уголовного кодекса Российской Федерации (Торговля людьми). В то же время их использование не может быть учтено как при квалификации рассматриваемых деяний, так и при назначении наказания, предусмотренного за их совершение. Первое связано с тем, что неоднократно апробированный конструктивный признак «совершение преступления с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»)» не является конструктивным в ч. 1 ст. 1271 УК РФ, а также не закреплен в качестве квалифицирующего и особо квалифицирующего в ч. 2, 3 ст. 1271 УК РФ. Второе обосновывается отсутствием рассматриваемой конструкции в перечне обстоятельств, отягчающих наказание (ст. 63 УК РФ), несмотря на то, что подобные предложения неоднократно являлись предметом научной дискуссии. Обсуждение и заключение: авторы приходят к выводу о необходимости криминализации использования сетей телекоммуникации при совершении купли-продажи и иных сделок в отношении человека посредством включения признака «с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»)» в качестве пункта «к» ч. 2 ст. 1271 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Ключевые слова
Введение: в статье рассматриваются актуальные вопросы влияния молодежных субкультур на поведение подростков. Материалы и методы: методологической основой исследования явились общенаучные и частнонаучные методы познания, в частности диалектико-материалистический, сравнительно-правовой и формально-логический методы. Материалами исследования выступили действующее белорусское законодательство, а также опубликованные научные труды по проблеме исследования. Результаты исследования: проанализировано понятие субкультуры, определены ее особенности, охарактеризованы некоторые виды молодежных субкультур. Особое внимание уделено имеющей деструктивный характер субкультуре «ЧВК Редан», которая в Республике Беларусь внесена в список официально запрещенных молодежных движений. Обсуждение и заключение: молодежная субкультура провоцирует противоправное поведение в подростковой среде, девальвируя ценности и нормы официальной культуры, насаждая в ней свои правила и символику. При этом молодежная субкультура выступает одним из средств самоутверждения, компенсации неудач подростков. Противоправное поведение несовершеннолетних выражается в неоправданном риске, совершении действий, имеющих экстремальный характер, снятии моральных и правовых ограничений и запретов.
Ключевые слова
Введение: в статье рассматриваются особенности расследования лесных пожаров. Авторы обосновывают необходимость более глубокого исследования причин, снижающих полноту получения доказательной информации в ходе доследственных и следственных действий. Материалы и методы: для определения особенностей расследования лесных пожаров использовался логический метод сравнительного анализа относительно методик: осмотр места пожара, частные методики расследования пожаров и расследования поджогов. Для выявления проблем, связанных с нормативно-правовым регулированием общественных отношений, которые возникают в сфере расследования и раскрытия преступлений, касающихся уничтожения или повреждения лесных насаждений от неосторожного обращения с огнем, поджога или нарушения правил пожарной безопасности, использовался метод функционального анализа нормативных правовых актов. Результаты исследования: проблема низкой раскрываемости рассматриваемой в статье категории преступлений связана c неполнотой объема собираемой доказательной информации. Обсуждение и заключение: по мнению авторов, причина заключается в неурегулированности межведомственных взаимодействиях органов МВД России, Рослесхоза, Генпрокуратуры, МЧС России; отсутствии постоянно действующей межведомственной следственно-оперативной группы. Недостаток специальных знаний у дознавателей и следователей, принимающих участие в расследовании лесных пожаров, выявил необходимость создания специализированного отдела по предварительному расследованию экологических преступлений в Следственном департаменте МВД России и его подразделениях.
Ключевые слова
Введение: статья посвящена исследованию наиболее острых вопросов при продлении сроков содержания под стражей, приводящих на практике к нарушению разумного срока уголовного судопроизводства. Материалы и методы: при подготовке статьи применялся диалектический метод познания социально-правовых и нравственных явлений, в процессе изложения статьи – сравнительно-правовой (позволил сопоставить действующие правовые нормы и результаты их реализации на практике), догматический (помог сформулировать новые нормы права), статистический (посредством него обобщены качественно-количественные показатели за последние три года об избрании и продлении меры пресечения в виде заключения под стражу). Обзор литературы: для подготовки статьи проанализированы мнения ученых, процессуалистов, практиков по теме исследования. Результаты исследования: проблема нарушения разумных сроков уголовного судопроизводства по причине необоснованного, незаконного, формального продления сроков содержания под стражей анализируется в статье с учётом авторской позиции. Сделан вывод о сложности обозначенной проблемы в связи с неправомерными, ошибочными действиями и следственных органов, и судов, иногда и самих участников уголовного судопроизводства. Обсуждение и заключение: с целью нивелирования основных проблем, выявленных при правовой регламентации продления сроков содержания под стражей, приводящих к нарушению разумного срока уголовного судопроизводства, сформулированы предложения по внесению изменений/дополнений в действующее законодательство, регулирующее институт содержания под стражей.
Ключевые слова
Введение: в статье рассматривается возможность применения положений об административной преюдиции в целях совершенствования уголовного законодательства об ответственности за преступления в сфере осуществления специальных видов предпринимательской деятельности. Материалы и методы: применялись диалектический, формально-логический и другие общенаучные методы исследования, а также специально-юридические методы: формально-юридический и социологический методы. Результаты исследования: на основе анализа научной литературы и социологического исследования, проведенного автором, рассмотрен вопрос о целесообразности более широкого использования законодателем преюдиционных норм при конструировании составов преступлений. Обсуждение и заключение: автор пришел к выводу о необходимости включения положений об административной преюдиции в содержание основных составов преступлений в сфере осуществления специальных видов предпринимательской деятельности, а также учета судимости за ранее совершенные лицом уголовно-наказуемые деяния указанного вида в качестве квалифицирующих признаков.
Ключевые слова
Введение: в статье анализируются отдельные положения федерального законодательства о геномной регистрации, исследуются связанные с этим вопросы назначения и проведения геномных экспертиз. Материалы и методы: исследование проведено с использованием диалектико-материалистического, логического, сравнительно-правового и системно-структурного методов. Эмпирическую базу исследования составили сведения органов МВД России о геномной регистрации в Российской Федерации и проведенных геномных экспертизах. Результаты исследования: проведен анализ законодательства о геномной регистрации в Российской Федерации, обосновано значение геномной экспертизы для раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений. Обсуждение и заключение: предлагаются изменения федерального законодательства в части расширения перечня лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации, введения мер по стимулированию добровольной геномной регистрации и другие.
Ключевые слова
Введение: автор статьи затрагивает проблему введения института уголовной ответственности юридических лиц на уровне национального уголовного закона с учетом влияния на данный процесс принципа вины, закрепленного в статье 5 Уголовного кодекса Российской Федерации. Оценка перспектив формирования обозначенной концепции осуществлена в системной связи со сферой административного регулирования, где вина как необходимый признак состава правонарушения подлежит установлению без исключения и в отношении юридического лица. Материалы и методы: в ходе исследования применены общенаучные методы анализа, синтеза, индукции. Из частнонаучных методов использованы формально-юридический, сравнительно-правовой. Материальную базу составили действующие нормативные правовые акты, в т.ч. международные, актуальная судебная практика национальных судов, научные работы в исследуемой области. Результаты исследования: установлено, что фактически объективное вменение имеет место не только в правоприменительной практике, но и в законодательных изменениях, несмотря на существование принципа виновной ответственности. Указанное подтверждает наличие предпосылок для введения института уголовной ответственности юридических лиц, однако наряду с теоретической обоснованностью требуется правильная законодательная конструкция с учетом опыта предшествующих инициатив, не нашедших до настоящего времени поддержки со стороны законодательного органа. Обсуждение и заключение: обосновывается необходимость введения уголовной ответственности юридических лиц, что ставит под сомнение ключевой довод противников данной идеи о незыблемости принципа вины. Федеральному законодателю предложено разработать соответствующий проект закона с проработкой нормативных критериев установления вины юридических лиц, не исключая учета поведения лиц, уполномоченных действовать от имени и в интересах организации.
Ключевые слова
Введение: статья посвящена вопросам назначения наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью за преступления против интеллектуальной собственности, совершенные виновным с использованием служебного положения. Автор рассматривает указанную проблему с нескольких сторон. Во-первых, им оценивается зависимость применения такого наказания от механизма совершения преступления. Во-вторых, исследуется вопрос о корректности того, как такое наказание представлено в санкциях конкретных статей о преступлениях против интеллектуальной собственности. Материалы и методы: применялись метод системного анализа, а также изучение и обобщение судебной практики. Результаты исследования: лишение права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью как наказание должно иметь связь с механизмом совершения преступления и назначаться тогда, когда преступление совершено с использованием прав и возможностей, которые дает служебное положение. На основании такого подхода предлагаются корректировки действующего уголовного законодательства. В частности, предлагается в ч. 2 ст. 183 УК РФ предусмотреть лишение права в качестве дополнительного обязательного наказания ко всем основным наказаниям, указанным в санкции, поскольку данное преступление совершается исключительно с использованием служебного положения. Из санкции ч. 3 ст. 183 УК РФ предлагается исключить указание на данное преступление, поскольку это преступление может совершаться как с использованием служебного положения, так и без него. Обсуждение и заключение: автор предлагает к обсуждению изменения в действующее уголовное законодательство, учитывающие полученные результаты исследования в отношении использования в санкциях статей УК РФ наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и использования данного наказания правоприменителями.