В статье рассматривается проблема современного преподавания историко-правовых дисциплин, играющих базовую роль для всего высшего юридического образования. Этот современный уровень предполагает внедрение новых методологических подходов в образовательном процессе. Эти новые подходы и новые интерпретации известных апробированных подходов последовательно выстроены по принципу технологической цепочки. Внедрение новых подходов (методов) позволяет вести преподавание историко-правовых дисциплин в режиме плюрализма и творчества. Знание правовой истории есть важнейшая предпосылка к формированию правильных представлений, которые жизненно необходимы гражданину великой страны, эффективного государства. Важнейшим новым подходом в преподавании историко-правовых дисциплин является "индивидуализация" государства и права, т.е. акцент на выявленной уникальности, имея в виду саму природу человека и всего, что с ним связано. Главный вывод статьи: методологическому поиску в преподавании историко-правовых дисциплин нет альтернативы.
Юридический вестник ДГУ
2018. — Выпуск 2
Содержание:
В статье дается правовая характеристика института рабства, причем привлекаются различные источники. В этих источниках приводится описание этого института дореволюционных и современных авторов, неоднократно упоминаются и описываются проблемы связанные с институтом рабства в Дагестане. Автором отработаны первоисточники, в которых прямо или косвенно затронуты проблемы института рабства. Обращается внимание на религиозный аспект регулирования института рабства в разные периоды. Сделана попытка проследить динамику развития этого института (по памятникам права) с древнейших времен до начала ХХ века, т.е. до окончательной его ликвидации (материалы царской администрации о ликвидации рабства и освобождения зависимого сословия). В статье автор прослеживает механизм освобождения и получения свободы рабами, что является важным моментом исследования природы института рабства в Дагестане.
Ключевые слова
В статье рассматривается процесс возрождения института мировых судей в Республике Крым. Актуальность исследования обусловлена возрождением мировой юстиции на Крымском полуострове, в связи с вхождением в состав Российской Федерации 18 марта 2014 года. Республики Крым и города Севастополь. Изучена последовательность передачи полномочий по осуществлению правосудия на территории Крымского полуострова мировым судьям, проанализированы полномочия по рассмотрению дел подсудных мировым судьям в переходный период, оценен результат деятельности по подготовке к внедрению института мировых судей на полуострове. В статье отчасти проведено сравнение начала функционирования участков мировых судей на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Отсутствие на территории полуострова на протяжении длительного промежутка времени института мировых судей в значительной мере осложняет процесс его возрождения. Процесс возрождения мировой юстиции в Республике Крым должен быть завершен с учетом изученного исторического опыта и региональных особенностей.
Ключевые слова
Автором в статье исследуется возникшая проблема необходимости развития полноценной концепции правового государства, в которой будут представлены механизмы верховенства права и закона, и возникновения, становления, функционирования, дальнейшего развития правового государства, как социального феномена современности. В ходе исследования анализировались особенности понимания, становления и функционирования развитого гражданского общества и претворения в жизнь основополагающих принципов правового государства, при условии, что государство обеспечивает равенство людей перед законом. Автор обращает внимание на то, что есть проблемные моменты при обсуждении качественных и сущностных характеристиках правового государства и его отличия от государства обычного, или неправового, при этом обычно используются различные термины, такие как принципы, признаки, свойства, черты, особенности, соотношение и т.д. Автор статьи отмечает, что принципы - это требования к созданию идеальной модели правового государства, такие как господство права, разделение власти на ветви, гарантированность реализации и защиты прав и свобод личности, а признаки - это присущие реально существующему государству характеристики, черты, которыми государство реально обладает, при том, что признаки по отношению к принципам являются вторичными. Автором анализируется также отношения, связанные с развитием федерализма в России, принципом разделения властей и государственной власти; со становлением и формированием правовой системы страны, что оказывает влияние на правовое воспитание и образование различных слоев населения. Вышесказанное позволит сформировать национальные правовые традиции в сознании населения, соответствующий уровень правосознания и правовой культуры, а также создавать эффективные механизмы формирования и функционирования правовой системы в целом.
Ключевые слова
В статье рассматривается соотношение трех концепций права: правовой натурализм, правовой позитивизм и правовой реализм. Предметом теоретического рассмотрения выступает проблема деонтологизации философско-правового дискурса в связи с актуализацией правового реализма. Мы исходим из предпосылки, что в философии права центральное место занимает проблема онтологических оснований правовой реальности. Методология исследования состоит в поэтапном рассмотрении проблемы онтологии права в теоретической дискуссии между правовым натурализмом и правовым позитивизмом, а затем в рассмотрении отношения правового реализма к каждому из направлений, а также к онтологической дискуссии между ними. Мы приходим к выводу, что в рамках правового реализма в англо-американской теории права ставится под сомнение не само наличие или отсутствие онтологических оснований права, а актуальность философии права вообще, как особой формы теоретической дискуссии. Далее мы оцениваем полученный результат на предмет всеобщности и универсальности суждений относительно правового реализма. Находим, что данные выводы применимы к англо-американской традиции правового реализма, но не к реализму в континентальной философии. Фактором деонтологизации философско-правового дискурса является не сама концепция правового реализма (которая содержит в себе онтологию права), а переоценка практики, по отношению к теории.
Ключевые слова
В статье рассматриваются проблемы реформирования в России местного самоуправления в 1990-е годы. Актуальность темы статьи обусловлена тем, что обращение к истории становления органов местного самоуправления дает возможность учитывать опыт деятельности органов местного самоуправления в современных условиях. Делается попытка выделения положительных и отрицательных черт проведенных реформ местного самоуправления в 1990-е годы. Основным методом стал метод сравнительного анализа, благодаря которому были изучены особенности развития местного самоуправления в РФ в 1990-е гг. до настоящего времени. Научная новизна выражается в комплексном подходе к исследованию реформирования местного самоуправления. В статье делается акцент на проблемы, тормозящие развитие местного самоуправления в 90-е годы XX века, и предлагаются пути их решения на современном этапе. Говорится о том, что в 1990-е годы институту местного самоуправления принадлежала важнейшую, пока еще недооцененную, консолидирующую роль. Результатом исследования стали выводы и предложения о совершенствовании законодательства о местном самоуправлении.
Ключевые слова
В статье рассматриваются вопросы, связанные с экстремизмом и его воздействием на государство. Анализируется природа экстремизма, его виды, способы проявления. Дается оригинальное авторское определение экстремизма как формы правового нигилизма. Рассматриваются отличительные черты от смежных явлений, таких как радикализм, терроризм, нигилизм. Основное внимание уделяется последствиям воздействия экстремизма на государство, когда оно становится объектом экстремистских проявлений и, наоборот, когда государство само осуществляет экстремистскую деятельность, выступая в качестве субъекта экстремизма по отношению к другим государствам и народам. С подобной точки зрения государство еще не рассматривалось. Предлагается разработать меры международной юридической ответственности государств - экстремистов с целью внедрения их в международно-правовую практику и расширения способов борьбы с международным экстремизмом.
Ключевые слова
В статье анализируются ключевые аспекты становления и функционирования существующей в Российской Федерации системы защиты прав человека посредством создания института Уполномоченного по правам человека. Определен конституционно-правовой статус Уполномоченного по правам человека, основные направления его деятельности. Предлагаются некоторые меры по активизации и совершенствованию деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, и с учетом этого - меры по совершенствованию действующего законодательства России.
Ключевые слова
В статье раскрываются концептуальные основы понимания третейского суда в системе современного конституционализма, его категориальное и ценностное значение. Рассматриваются взаимосвязи третейского разбирательства с основами конституционного строя, соотношение третейского суда с институтами публичной власти и гражданского общества. Обосновывается на основе правовых позиций Конституционного Суда РФ, что третейский суд, не подпадая под признаки судебной власти, имеет автономную конституционную ценность как институт юрисдикционной самоорганизации в рамках гражданского общества, который примыкает к системе правосудия и способствует повышению его роли в разрешении правовых споров. Автор исходит из того, что третейский суд интегрирован в систему судебного конституционализма и призван обеспечивать прямое действие и верховенство Конституции РФ, реализацию горизонтального эффекта конституционных прав. Предлагается предоставить третейскому суду право на обращение с запросом в Конституционный Суд РФ, наравне с государственными судами.
Ключевые слова
В статье анализируется государственная стратегия Республики Казахстан по формированию модели общественного согласия и национального единства. Говорится, что казахстанская идентичность основана на положениях Конституции РК, закрепляющей систему фундаментальных ценностей. Кроме того, необходимые политико-правовые, социально-экономические, культурно-нравственные основы казахстанской идентичности и единства были заложены в документах стратегического планирования (стратегиях, концепциях, программах). Подчеркивается важная роль Ассамблеи народа Казахстана в формировании и проведении государственной этнополитики. Делается вывод о том, что в Казахстане сформировалась и осуществляется функция государства по обеспечению общественного согласия и дальнейшему укреплению национального единства.
Ключевые слова
В статье рассматривается содержание права человека и гражданина на благоприятную окружающую среду в российском законодательстве. Актуальность темы статьи обусловлена важностью соблюдения в системе экологического законодательства принципов верховенства закона и иерархичности права. Обоснована необходимость систематизации федерального и регионального законодательства в сфере обеспечения конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду. Автор предлагает содержание права на благоприятную окружающую среду в российском законодательстве условно разделить на три составляющие: право на благоприятную среду обитания, право на достоверную информацию о ее состоянии; право на возмещение ущерба, причиненного здоровью или федеральное законодательство, закрепляющее нормы природоохранного характера. Обращается внимание на пробелы в законодательстве о защите права человека и гражданина на благоприятную окружающую среду. Результатом исследования стали выводы и предложения по совершенствованию законодательства в сфере обеспечения конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду.
Ключевые слова
В статье рассматриваются некоторые положения основ конституционного строя республик РФ как условие их дальнейшего государственно-правового развития. Для этого автор анализирует конституционные нормы, предусматривающие такие понятия, как демократическое правовое государство, народовластие, органы судебной власти, разделение государственной власти, государственная идеология.
Ключевые слова
Целью статьи является исследование проблем классификации мер административного принуждения, в частности, классификации мер административного принуждения в области пожарной безопасности, применяемых органами Государственного пожарного надзора. Научная новизна статьи заключается в том, что в ней на основе научного анализа мнений ученых-административистов по вопросу систематизации мер административного принуждения автор предлагает свою классификацию мер административного принуждения в области пожарной безопасности. При написании статьи использовались различные методы исследования, в частности: диалектический, логический, системный, формально-юридический, анализа и синтеза. В заключение автор делает вывод о том, что органы Государственного пожарного надзора, являясь государственными органами, наделены небольшими полномочиямипо применению мер административного принуждения, в отличие от других органов, так как основная функция Государственного пожарного надзора- это осуществление надзора в области пожарной безопасности.
Ключевые слова
В статье рассматриваются актуальные проблемы реализации административно-правового статуса полиции в России. Актуальность темы статьи обусловлена важным местом полиции в обеспечении законности, прав и свобод человека. В статье использовались методы сравнительного анализа и синтеза, общенаучный диалектический метод. Обращается внимание на изменения в деятельности полиции в связи с реформированием. Рассматривается опыт зарубежных стран, где полиция пользуется заслуженным авторитетом. Отмечаются положительные и отрицательные стороны Закона «О полиции» в сравнении с Законом «О милиции». Предлагается авторское определение полиции. Результатом исследования является формулирование выводов и предложений по совершенствованию административного законодательства, регулирующего правовой статус полиции.
Ключевые слова
Статья посвящена исследованию проблем нормативно-правового обеспечения установления, введения, взимания и перечисления курортного сбора в Российской Федерации и субъектах Российской Федерации. Автор последовательно исследует и раскрывает понятия «налоговая система Российской Федерации», «система налогов и сборов Российской Федерации», «налоги», «сборы», «региональные налоги», «местные налоги и сборы», а также раскрывает порядок установления и введения региональных и местных налогов и сборов. В ходе проведенного сравнительно-правового анализа положений Налогового кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 29 июля 2017 года № 214-ФЗ «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае» автор обосновывает и раскрывает правовую сущность «платы за пользование курортной инфраструктурой», а также приходит к выводу о необходимости внесения изменений и дополнений в Налоговый кодекс Российской Федерации и Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 214-ФЗ «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае» в части включения курортного сбора в систему налогов и сборов Российской Федерации.
Ключевые слова
Рассмотрены актуальные проблемные вопросы реализации и формирования законодательства субъектов РФ об административных правонарушениях на примере субъектов Северо-Кавказского федерального округа РФ. Подвергаются анализу региональные законы Республики Дагестан, Чеченской Республики, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Северная Осетия-Алания, Республики Ингушетия и Карачаево-Черкесской Республики. Автором раскрыты последние изменения федеральных нормативных правовых актов и актов регионального уровня, регулирующих процедуру привлечения к административной ответственности, а также деятельность региональных органов власти и органов местного самоуправления по установлению административной ответственности. Статья также посвящена проблемам проектирования региональных законов, которые возникают вследствие пренебрежения требованиями, предъявляемыми к организации законодательного акта. Так, в региональных законах об административных правонарушениях представлено большое количество составов правонарушений дублирующих или противоречащих Кодексу РФ об административных правонарушениях. Также в КоАП Республики Дагестан отсутствует административная ответственность за нарушение законодательства Республики Дагестан о тишине и покое граждан и правил содержания животных. Вследствие отдельных из перечисленных недочетов возникают затруднения в толковании и правоприменении региональных законов. Предлагаются конкретные рекомендации, способствующие устранению возникшего законодательного правового пробела. Автор вносит конструктивные предложения по дальнейшему совершенствованию законодательства субъектов РФ об административных правонарушениях.
Ключевые слова
В статье рассматривается проблема международно-правового противодействия коррупции. Актуальность темы статьи обусловлена тем, что проявления коррупции, в том числе и на национальном уровне, оказывают значительное влияние на мировые экономические, социальные и политические процессы, затрагивают интересы всех государств. Говорится, что международное сообщество уделяет особое внимание вопросу сотрудничества в области противодействия коррупции, подтверждением чему служит принятие значительного количества актов, которые являются основой регулирования коррупционных отношений и противодействия коррупции как на международном, так и на национальном уровне. Дается определение международно-правовому механизму противодействия коррупции. Сказано, что международно-правовой механизм противодействия коррупции формировался на протяжении длительного времени. Перечисляются этапы его формирования. Обращается внимание на то, что для России международное сотрудничество становится все более весомым вектором в борьбе с коррупцией. Результатом исследования стали выводы о том, что на международном уровне создан эффективный правовой механизм борьбы с коррупцией.
Ключевые слова
В статье рассматривается соотношение понятий «медицинская помощь» и «медицинская услуга», а также анализируется законодательство, регулирующее фактически складывающиеся отношения между исполнителем и потребителем медицинских услуг. Рассмотрены условия, при которых осуществлятся оказание медицинской помощи, формы ее оказания, специфические особенности услуг медицинского характера. Указывается, что главной особенностью оказания услуг медицинского характера является отсутствие обязательного овеществленного результата, а также, одновременно, возможность наличия такого результата в отдельных случаях. Делается вывод о том, что медицинские профилактические и лечебные мероприятия, цель которых заключается в благоприятном воздействии на организм человека, осуществляемые учреждениями здравоохранения муниципальной и государственной формы собственности, за счет средств страхователей, в рамках обязательного медицинского страхования могут считаться медицинской помощью, однако при этом сами по себе медицинские услуги не относятся к медицинской помощи, так как услуги могут предоставляться населению именно в качестве дополнения к обязательному минимуму медицинской помощи, гарантируемой государством.
Ключевые слова
В статье рассматриваются особенности применения Дополнительных правил арбитража корпоративных споров Немецкой институции по арбитражному делу в рамках нового Арбитражного регламента Немецкой институции арбитражного дела, вступившего в силу с 1 марта 2018 года, а также основные изменения, привнесенные новым регламентом в процедуру арбитражного разбирательства. Автор раскрывает роль Немецкой институции по арбитражному делу в международном коммерческом арбитраже и указывает причины создания Дополнительных правил арбитража корпоративных споров. Немецкая институция по арбитражному делу - это арбитражный институт, являющийся не только одним из самых влиятельных институциональных арбитражей в Германии, но и играющий значительную роль на мировой арене международного коммерческого арбитража. Все возрастающее количество обращений в Немецкую институцию по арбитражному делу свидетельствует о том, что уже в ближайшем будущем данный арбитражный центр сможет стать конкурентом таким лидерам международного коммерческого арбитража как Арбитражный институт Торговой палаты города Стокгольма, Лондонский Международный Третейский Суд, Венский международный арбитражный центр и т.д. Развитие предпринимательской деятельности в Германии способствовало образованию многочисленных организационно-правовых форм, среди которых акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью, партнерства, предпринимательские общества и т.д. Рост количества предприятий привел к увеличению числа, усложнению и масштабности корпоративных споров. Необходимость надлежащего рассмотрения указанного вида споров, часто в ускоренные сроки и с соблюдением конфиденциальности, повлекла за собой развитие альтернативных способов урегулирования корпоративных споров, в частности, арбитража. Дополнительные правила арбитража корпоративных споров, разработанные Немецкой институцией по арбитражному делу, были первыми в мире правилами, подходящими для рассмотрения определенных категорий корпоративных споров, в частности о признании действительными или недействительными решений общих собраний акционеров - участников корпораций. Анализ изменений нового Арбитражного регламента Немецкой институции по арбитражному делу носит актуальный характер в связи с тем, что Дополнительные правила арбитража корпоративных споров Немецкой институции по арбитражному делу применимы исключительно совместно с Арбитражным регламентом.
Ключевые слова
В статье рассматривается история становления и развития института участия прокурора в арбитражном процессе. Обосновывается вывод о необходимости сохранения этого института и расширения его полномочий. При анализе статей, регулирующих компетенцию прокурора, высказываются предложения, направленные на совершенствование действующего законодательства, в частности, о предоставлении права прокурору обращаться в суд с иском о признании объекта самовольным строением. Предлагается оставить перечень дел, отнесенных к компетенции прокурора, открытым. Для этого закрепить в АПК РФ возможность обращения прокурора в арбитражный суд во всех случаях, когда это предусмотрено законом. Так как постановления Пленума высших судебных инстанций не признаются источниками права, следует, нормативные правила, содержащиеся в них, перенести в арбитражное процессуальное законодательство. Анализ форм участия прокурора в арбитражном процессе свидетельствует о необходимости законодательного закрепления права прокурора на дачу заключения по делу. Данная практика фактически существует как в высших судебных инстанциях, так и в нижестоящих судах.
Ключевые слова
Статья посвящена актуальным проблемам исполнительного производства в гражданском процессе. Авторами предпринята попытка показать, какие проблемы и пробелы существуют в практике исполнительного производства. На основе анализа правовых позиций Европейского суда по правам человека, а также норм зарубежного законодательства, авторы показывают существующие в мире модели правового регулирования исполнительного производства, предлагают имплементировать некоторые из них в Российскую правовую систему. Рассматривая своевременное исполнение судебного акта как условие реализации права на справедливое судебное разбирательство, авторы анализируют правовой механизм исполнения судебных актов и предлагают меры по его совершенствованию.
Ключевые слова
В статье рассматриваются проблемы, возникающие при реализации прав работников на гарантии и компенсации при расторжении трудового договора. Актуальность темы статьи обусловлена тем, что в настоящее время особую значимость приобретает проблема обеспечения стабильности трудовых отношений и защищенности работников от необоснованного расторжения трудового договора. К тому же на практике часто встречаются нарушения прав работников при предоставлении им гарантий и компенсаций в случае увольнения. Обращается внимание на пробелы в трудовом законодательстве по вопросам предоставления гарантий и компенсаций работникам при расторжении трудового договора. Приводятся позиции ученых по рассматриваемому вопросу, а также примеры из судебной практики. Говорится, что наибольший объем гарантий и компенсаций предусмотрен при расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации или прекращением деятельности организации и сокращением численности или штата работников. Обоснована необходимость предоставления возможности работнику присутствовать при обсуждении вопроса о преимущественном оставлении на работе при сокращении численности или штата работников. Результатом исследования является формулирование выводов и предложений по совершенствованию трудового законодательства, касающегося вопросов предоставления гарантий и компенсаций работникам при расторжении трудового договора.
Ключевые слова
Исследование показывает, хотя приёмы и способы вовлечения граждан в террористическую и экстремистскую деятельность, а также методы противодействия этому со стороны государства и общества в разных исторических условиях могут быть тождественными - всё же характер их реального содержания существенно отличается. Это определяется особенностями идеологии конкретно-исторического периода, главным образом - присутствием доминирующей государственной идеологии; наличием возможностей для боевой, идеологической и психологической подготовки членов боевых террористических организаций; эффективностью системы общей и индивидуальной профилактики в обществе; другими внешними и внутренними условиями функционирования государства.
Ключевые слова
В статье рассматриваются некоторые аспекты криминалистического обеспечения раскрытия и расследования насильственных преступлений, совершенных осужденными в местах лишения свободы, связанные с неотъемлемыми элементами их криминалистической характеристики, установление которых необходимо для правильной квалификации преступлений, особенно на первоначальном этапе их расследования. Специфика деятельности исправительного учреждения Федеральной службы исполнения наказаний России, склонность осужденных скрывать чаще всего насильственные преступления, как от сотрудников исправительного учреждения, так и от органов следствия и дознания, со стороны правоохранительных органов зачастую способствует неправильной квалификации общественно опасного деяния, а, следовательно, некачественному расследованию рассматриваемых преступлений. Статья предназначена для обучающихся образовательных организаций Федеральной службы исполнения наказаний России, а также практических работников правоохранительных органов.
Ключевые слова
В статье раскрываются некоторые системные особенности организации взаимодействия должностных лиц оперативных подразделений Федеральной службы исполнения наказаний России, следователей Следственного комитета России и Министерства внутренних дел России при расследовании преступлений, совершенных лицами, осужденными к лишению свободы. Автором обосновывается роль оперативных аппаратов исправительных учреждений ФСИН России при организации межведомственного взаимодействия со следователем, расследующим уголовное дело о пенитенциарном преступлении, формулируются права и обязанности оперативного уполномоченного исправительного учреждения, выступающего в качестве одного из субъектов системы названного взаимодействия, предлагается вариант решения проблемы. Статья предназначена как для обучающихся образовательных организаций ФСИН России, МВД России, СК России, так и для практических работников указанных правоохранительных ведомств.
Ключевые слова
В статье освещаются проблемы процесса доказывания при расследовании и рассмотрении уголовных дел в ускоренном (упрощенном) порядке судопроизводства в целом и, в частности, на примере особого порядка судебного разбирательства. Автор отмечает, что ускоренные формы производства по уголовным делам не в полной мере отвечают задачам, обозначенным в ст. 6 УПК РФ. Также многие авторы приходят к выводу, что по делам, рассматриваемым в ускоренных формах судопроизводства, происходит упрощение процесса доказывания. При этом, согласно статистике, 70-80 % уголовных дел расследуются и рассматриваются в особом порядке судебного разбирательства. Широкое применение на практике института особого порядка судебного разбирательства приводит к тому, что судьи все больше намеренно не принимают во внимание нарушения норм уголовно-процессуального законодательства, которые имеют место быть при производстве предварительного расследования по уголовным делам. Говоря о назначении уголовного судопроизводства, о тех целях, которые обозначены в ст. 6 УПК РФ, автор считает невозможным их реализацию в полной мере без установления объективной истины по уголовным делам. Принцип объективной истины был закреплен в российском законодательстве еще с 1864 года, продолжал свое существование в советском уголовном процессе, так УПК РСФСР 1960 г. закреплял однозначное требование о том, что цель процесса доказывания - установление объективной истины по делу и предписывал принимать все предусмотренные законом меры к установлению истины. Отмечается, что отсутствие закрепленного в УПК РФ принципа объективной истины, принципа всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела привело к проблемам, а именно к существенным пробелам процесса доказывания, возникающим при ускоренных формах производства, да и процесса доказывания в целом. По результатам проведенного исследования предложено в главе второй УПК РФ закрепить принцип объективной истины и принцип всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела.
Ключевые слова
В представленной статье рассматриваются особенности программирования расследования наемных убийств на первоначальном этапе. Описываются классификации следственных ситуаций, предложенных различными учеными, а также типичные проблемные следственные ситуации при расследовании убийств по найму. Предлагаются типовые версии о заказчике и мотивах убийства, а также программы следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и изобличение преступников.
Ключевые слова
Доказательственное право США существенно отличается от английского. Во-первых, в отличие от разрозненных неписаных норм, регулирующих уголовный процесс Англии, в США действуют единые «Федеральные правила доказывания». Во-вторых, в американской доктрине уголовного процесса значительное место отводится понятию доказательства, процессуальному значению и классификации доказательств. В-третьих, в результате многовековой практики суда присяжных в Америке доказательственное законодательство ориентировано преимущественно на решение частных вопросов. В статье подробно рассмотрены виды доказательств и способы доказывания в американском уголовном процессе, а также такие институты, как признание вины, бремя доказывания, оценка доказательств и т.д. Отдельные доктринальные положения уголовного процесса и практики уголовного судопроизводства США сравниваются с аналогичными положениями английского и российского уголовного процесса.