В статье рассматривается проблема государственной национальной политики Российской Федерации, в частности, вопрос ее стратегии и основных направлений развития. Характеризуются различные подходы к исследованию данного вопроса. В статье делаются следующие выводы и обобщения. Развитие РФ как демократического правового государства, обеспечение национальной безопасности, сохранение территориальной целостности, межнационального мира и согласия являются главными задачами государственной национальной политики. Национальная политика должна быть нацелена на использование этнического многообразие для создания органического целого, в котором бы каждый народ работал на мощь и величие государства, а государство обеспечивало бы развитие каждого этноса на основе принципов их равноправия, свободного развития и самоопределения, национального мира и государственной целостности. Региональные проблемы национальных отношений должны решаться в комплексной взаимосвязи в рамках Стратегии государственной национальной политики РФ. В свою очередь, программы разрешения национальных проблем всех субъектов федерации должны гармонично сочетаться с единой концепцией национальной политики Российского государства.
Юридический вестник ДГУ
2017. — Выпуск 4
Содержание:
Целью статьи является общетеоретическая характеристика правового прогресса как новой в современной юриспруденции правовой категории. В данной статье актуализируется необходимость терминологической унификации дефиниций в рассматриваемой сфере. При проведении исследования были рассмотрены основные подходы к пониманию правового прогресса, его отличительные признаки, а также основные принципы. К наиболее важным результатам относятся тезисы о том, что: 1) правовой прогресс как правовая категория недостаточно разработан и используется в современной юридической науке; 2) выделяются узкий и широкий подходы в понимании правового прогресса, при этом разные исследователи разделяют эти виды по различным основаниям; 3) основными признаками правового прогресса являются единство объективного и субъективного; применимость во времени; естественноисторический характер развития; целенаправленность изменения; достижение конкретных юридически значимых результатов; восходящее направление развития; поступательность (эволюционность) и последовательность движения правового прогресса. В качестве дискуссионного момента статьи заявляется спорное положение, согласно которому для определения правового прогресса необходимо выделение обязательных регрессивных тенденций, поскольку большинство исследователей отмечают в качестве признака только восходящий характер данного правового явления.
Ключевые слова
Статья посвящена актуальным вопросам защиты социальных прав граждан конституционными судами, судами общей юрисдикции, прокуратурой и уполномоченными по правам человека. Рассматриваются особенности социального законодательства и проблемы, с которыми сталкиваются государственные органы в своей практической деятельности по защите социальных прав граждан.
Ключевые слова
В настоящей статье рассматривается связь между онтологическим уровнем правовой реальности, которая составляет существенное содержание общественных отношений и теоретическим уровнем социального познания, выступающим в качестве способа отражения данной реальности. Обосновывается необходимость онтологического подхода в философии права. Определяется опасность деонтологизации права как на уровне научного познания, так и в системе общественных отношений. Показано, что онтологический подход в философии права оказывается значительно шире, чем концептуальный подход естественного или позитивного права. Онтологический подход в широком смысле представляет собой общее поле теоретической дискуссии, ориентированной на прояснение действительных оснований правовой реальности, какими бы они ни оказались. Однако это не означает, что подлинные основания права с необходимостью должны быть определены и раскрыты. Принципиальное значение в системе научного и философского познания имеет факт полагания или отрицания действительного содержания правовой реальности, что означает существование или несуществование общего теоретического подхода, в который может быть включена данная проблематика. Таким образом, в статье определяется различие между правом как идеей и конкретным правом, налично присутствующим в правовой реальности. Показано, что необходимость онтологии права означает не что иное, как необходимость идеи права в системе социального познания.
Ключевые слова
Отличительная черта инноваций в праве состоит в том, что они имеют особый механизм реализации. В статье научно обосновывается наличие в механизме инноваций в праве такого структурного элемента, как объект инноваций в праве. Дается краткая характеристика, обосновывается предложенная классификация. Акцентируется внимание на том, что существенную роль объекты инновационного воздействия играют для объединения существующих в правовой системе традиций и нововведений, соблюдения преемственной связи между культурным правовым развитием. Обращается внимание на тот факт, что тактика, наряду со стратегией юридической техники сами по себе являются инновационными понятиями для теории права. Исходя из этого, трудно ожидать положительной инновации в юридическую технику без определения тактических способов конструирования и изложения нормативного материала, а также эффективной юридической техники в части, касающейся логичности, однозначности формулировок, ясности и краткости.
Ключевые слова
В статье рассматриваются наиболее проблемные вопросы, влияющие на реформирование института местного самоуправления в Российской Федерации. Цель статьи - охарактеризовать основные этапы реформирования системы местного самоуправления Советского Союза. Перечислены основные цели реформы местного самоуправления. Актуальность темы статьи обусловлена обстоятельствами, возникающими в ходе реализации в Российской Федерации реформы местного самоуправления. Сказано, что Конституцией РФ 1993 года местное самоуправление определено как одна из самостоятельных форм реализации власти народом, признается и защищается экономическая основа самоуправления - муниципальная собственность наряду с государственной, частной и другими формами собственности. Перечисляются факторы, влияющие на активизацию местного самоуправления 1990-х годов. Обращается внимание на то, что основная идея, заложенная в основу нового этапа муниципального реформирования - существенно повысить роль субъектов РФ в организации местного самоуправления на своей территории, потому что только это соответствует требованиям и правовым основам федеративного государства. Результатом исследования являются выводы и предложения по дальнейшему совершенствованию реформы местного самоуправления, законодательства о местном самоуправления, включая законодательства субъектов Федерации, а также о роли местного самоуправления в развитии государства и общества на современном этапе.
Ключевые слова
В Дагестане, впрочем, как на всем Кавказе, отношение к холодному оружию было особенным в силу многих и разнообразных факторов. В соционормативной культуре дагестанских народов традиционный вид холодного оружия - кинжал занимал особое положение. Это единственный вид оружия, который стал элементом повседневного ношения и, безусловно, его статус, положение было отражено в сборниках адатов. Даже название кинжал - «ханжар» (гъан-кровь в тюркских языках) имеет прямое отношение и к мести, когда кинжал становился орудием убийства и мести канлы (хъанлы - кровник). С учетом этого в статье предпринята попытка определить роль, место и значение кинжала в соционормативной культуре, в том числе и в таких институтах как кровная месть и маслиат, обычного права народов Дагестана.
Ключевые слова
Статья посвящена выявлению системы конституционных принципов, используемых для правового регулирования экономических отношений в условиях глобализации. Автор рассматривает научные взгляды по вопросам классификации конституционных принципов экономики. Отмечается, что Конституция РФ не содержит положений, предполагающих чрезмерное вмешательство в экономическую сферу общественных отношений. Их конституционное регулирование допустимо в той части, в какой это выражается базовыми, основополагающими, наиболее фундаментальными и важнейшими принципами и нормами, рассчитанными на долгосрочную перспективу.
Ключевые слова
Статья посвящена анализу механизма юридической ответственности органов местного самоуправления. Автор анализирует понятие юридической ответственности, ее отличие от других видов ответственности. Рассматривает законодательство об ответственности в системе местного самоуправления. Рассматривая вопросы ответственности местного самоуправления в сфере охраны общественного порядка, автор считает, что в первую очередь ответственность за состояние общественного порядка органы местного самоуправления и его должностные лица должны нести перед жителями муниципального образования. Делается вывод о том, что ответственность зависит от степени опасности совершенных деяний с учетом характера совершенных действий, способа совершения рассматриваемого деяния, положения должностного лица.
Ключевые слова
Статья посвящена освещению некоторых теоретических и практических аспектов повышения эффективности действующей системы защиты прав и интересов человека и гражданина в Северо-Кавказском федеральном округе Российской Федерации. Сложившиеся за последние десятилетия социально-экономические и политико-правовые условия реализации прав граждан в этом регионе способствуют росту протестных настроений среди населения, что обуславливает необходимость разработки дополнительных мер законодательного и правоприменительного характера, вытекающих из специфики исторических этапов реализации прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации.
Ключевые слова
Статья посвящена характеристике конституционно-правовых основ организации и деятельности таможенных органов Российской Федерации. Актуальность темы статьи обусловлена решающей ролью таможенных органов в обеспечении экономической безопасности России, защиты прав граждан, хозяйствующих субъектов и государственных органов. В статье анализируется Конституция Российской Федерации как источник таможенного права. Говорится, что таможенное регулирование относится к исключительному ведению Конституции РФ. Характеризуются конституционно-правовые основы организации и деятельности органов государственной власти в сфере таможенного дела. Перечисляются полномочия таможенных органов Российской Федерации. Рассматриваются позиции ученых по вопросам единого экономического и таможенного пространства. Акцентируется внимание на правоохранительной деятельности таможенных органов. Подчеркивается роль Конституционного Суда РФ в деятельности таможенных органов. Отмечается, что согласно Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ подлежат включению в правовую систему российского государства. Этим закрепляется приоритет международного договора перед национальным законодательством, в том числе и в таможенных правоотношениях. Обоснованы выводы о необходимости признания единства экономического пространства в качестве фундаментального принципа, а также о том, что решения Конституционного Суда РФ носят общеобязательный характер для всех граждан и должностных лиц организаций и органов государства, в том числе таможенных органов.
Ключевые слова
The author considers the issues of organization of local self-government at the present stage of development as one of the institutions of municipal law and as one of the conditions for the effectiveness of local self-government. The article makes use of private law techniques such as formal logical, comparative legal. The modern state of local self-government in the light of the federal legislation changing in the sphere of organization and activity of local self-government is investigated. In particular, we consider changes in the territorial basis of local self-government, principles of local self-government bodies, their competence, the composition of the tender Commission for the selection of candidates for the position of head of local administration. The conclusion is made about the political feasibility of reforming the foundations of local self-government on the modern stage of development of the Russian state.
Ключевые слова
Целью данного исследования является выявление теоретических и практических проблем, возникающих при защите прав и свобод человека и гражданина органами правосудия. Основными методами достижения результатов являются формально-юридический, статистический, отдельные логические приемы. В рамках обозначенного направления на основе анализа нормативной и научной литературы рассмотрены механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина органами правосудия в контексте реализации конституционных положений, а также положений Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод в этой сфере. Проанализировав нормативную модель защиты прав и свобод человека и гражданина в рамках правовой системы России, автор обозначил ее недостатки в сфере осуществления правосудия по гражданским, уголовным и административным делам, указал возможные пути их устранения.
Ключевые слова
Статья посвящена вопросам анализа понятийного аппарата в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. Автором рассматриваются проблемы как законодательного закрепления, так и доктринального толкования таких категорий, как «безопасность», «национальная безопасность», «механизм обеспечения национальной безопасности», «система обеспечения национальной безопасности», «система правоохранительных органов» и другие. Делается вывод о необходимости совершенствования понятийного аппарата в целях выработки единого механизма обеспечения национальной безопасности, а также закрепления на законодательном уровне перечня присущих правоохранительным органам признаков, в соответствии с которыми их можно объединять в систему органов, обеспечивающих национальную безопасность в РФ.
Ключевые слова
В статье рассматриваются проблемы закрепления координационных норм в конституционном законодательстве Чехии и Словакии. Материал представляет интерес в качестве позитивного зарубежного опыта и возможности его использования в России, поскольку именно отсутствие должной координации в отечественном праве делает работу актуальной. Цель и задачи исследования - установить уровень координационной юридической технологии в Чехии и Словакии и определить то, что применимо в российском праве. Методология исследования - совокупность общих и частных методов и методик исследования, основными из которых выступили метод системного анализа, формально-логический подход, а также метод сравнительного правоведения. Установлено, что с точки зрения этимологического подхода координировать значит согласовать, то есть установить целесообразное соотношение между какими-либо действиями, явлениями. На основе данного подхода в науке сегодня превалирует смешение координации со схожими явлениями и категориями (например, кооперацией, интеграцией, сотрудничеством). Такое понимание вряд ли будет правильным, поскольку в нем, с одной стороны, игнорируется воля координируемых субъектов и других участников координационного процесса в выработке координационных решений, а сама координация сводится к осуществлению координирующим субъектом своих властных полномочий. Из самого понятия координации исходит ее нацеленность на конкретный результат, а результатом здесь может быть только повышение эффективности координируемых действий и усилий. По сути своей, координация является философской категорией, рассматриваемой в виде системы понятий, категорий и противопоставляемой субординации. Ценность координации как общенаучной категории заключается в возможности посредством ее получения эффекта синергии той или иной деятельности, каких-либо процессов согласования и координационного взаимодействия. Путем координации должна достигаться большая эффективность деятельности субъектов как если бы они действовали в условиях отсутствия координационного согласования и взаимодействия. Мы полагаем, что в законодательстве Чехии и Словакии содержатся координационные нормы и элементы координационной доктрины, которые могут быть интересными и для отечественного права.
Ключевые слова
Статья посвящена исследованию правового содержания такой категории, как «достоинство» личности. Отмечается, что данная категория имеет не только юридическое, но и этико-философское наполнение, что, безусловно, необходимо учитывать при определении правового содержания таких категорий, как «достоинство личности» и «право на достоинство личности». В работе также анализируются понятия чести и достоинства личности, дается их сравнительный анализ, исследуются различные точки зрения на этот вопрос. Согласно одному из подходов рассматриваемые понятия тождественны. Сторонники другого подхода разделяют их, отмечая, что в основе этого разделения лежит степень субъективности этих понятий. При этом честь рассматривается как субъективное право человека на положительную оценку своей личности им самим и окружающими. Достоинство же в рамках данного подхода представляет собой самооценку личностью собственных качеств.
Ключевые слова
В статье анализируются проблемы правового регулирования религиозного плюрализма на основе применения общенаучных методов (логический, системный, функциональный и др.); частнонаучных методов (формально-юридический, сравнительно-правовой, метод конкретно-социологических исследований, статистический и др.), методов конституционной компаративистики, конституционной интерпретации. Наибольшее внимание уделяется вопросам равной защиты интересов и гарантирования юридического равенства всем носителям (субъектам) религиозных взглядов, без какой-либо дискриминации. Рассмотрены положения уголовного законодательства, регулирующего вопросы применения мер ответственности за нарушение религиозных чувств верующих. Делается вывод о том, что конституционное закрепление идеологического многообразия в Российской Федерации, как светском государстве, подразумевает как религиозный, так и атеистический плюрализм, основанный на идеологической свободе человека исповедовать любую религию либо не исповедовать никакой. В связи с этим авторы считают необходимым урегулировать правовые нормы, касающиеся не только традиционных религиозных конфессий, но и тех категорий, которые придерживаются атеистических взглядов. Кроме того, в целях исключения дискриминации по признаку отношения к религии следует признать противоречащими Конституции РФ и международным правовым актам нормы уголовного законодательства о криминализации оскорбления религиозных чувств верующих.
Ключевые слова
В статье рассматриваются некоторые проблемы международно-правового сотрудничества в области информационной безопасности. Целью статьи является краткий анализ данных проблем и предполагаемые пути их решения. Названы основные направления международного сотрудничества Российской Федерации в области обеспечения информационной безопасности. Анализируется Конвенция о международной информационной безопасности, разработанная Российской Федерацией совместно с Советом Безопасности ООН, а также Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. Обращается внимание на то, что обеспечение международной информационной безопасности невозможно без создания единых правил, которые были бы выражены в качестве международного акта и признаны большей частью цивилизованных государств. Указывается на недостатки российского законодательства в рассматриваемой сфере. Предлагаются правовые меры по повышению уровня информационной безопасности в России. Результатом исследования является формулирование выводов и предложений по совершенствованию законодательства в сфере обеспечения информационной безопасности, а также по решению проблем международно-правового сотрудничества в информационной сфере.
Ключевые слова
В статье рассмотрен длинный ряд особенностей международно-правового режима континентального шельфа. Ее авторы сделали вывод о том, что территориальные проблемы, связанные с морскими пространствами, были и остаются одним из самых острых вопросов международных отношений. Это находит подтверждение в современных условиях, когда отдельные страны стремятся перекроить карту мира, и открыто объявляют зоной своих жизненных интересов различные районы Мирового океана, включая регионы, представляющие собой континентальный шельф. Проанализированы Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. и национальное законодательство арктических государств, и их территориальные претензии на шельф Арктики с точки зрения правовой оценки создавшегося в этом регионе положения и его нормализации.
Ключевые слова
Вопрос о необходимости альтернативной процедуры урегулирования споров с участием посредника поднимался учеными достаточно давно, но только в 2010 году этот запрос был удовлетворен вследствие принятия Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)». Принятие этого закона явилось своего рода толчком для альтернативных подходов к решению гражданско-правовых споров, где одной из распространенных категорий дел являются дела о расторжении брака. При участии посредника (медиатора) в разрешении подобных споров в юридической практике применяется термин «семейная медиация». Одним из отличительных признаков процедуры медиации является присутствие двух составляющих - эмоциональной и предметной. В семейной медиации, в отличие от медиации при рассмотрении трудовых и иных споров, в большей степени присутствует эмоциональный аспект. Семейная медиация позволяет сторонам выражать эмоции, так как без выхода определенного количества накопившихся друг к другу претензий и обид сторонам крайне сложно искать взаимно устраивающее решение проблемы. Семейная медиация ориентирована на разрешение споров, вытекающих из семейных правоотношений, роль медиатора состоит в организации переговоров, а решение вырабатывают сами стороны. Анализ специфики рассмотрения дел, вытекающих из семейных правоотношений, позволяет сделать вывод о том, что медиация при разводах не направлена конкретно на восстановление семьи. Семейная медиация направлена на урегулирование последствий развода: раздел совместно нажитого имущества, определение порядка воспитания детей, то есть, она направлена на сохранение максимально дружеских отношений между участниками процесса даже в тех случаях, когда восстановление семьи уже невозможно.
Ключевые слова
Статья посвящена вопросам, связанным с управлением акционерным обществом и возникающей гражданско-правовой ответственностью органов управления акционерного общества вследствие совершения недействительных крупных сделок. На основе анализа действующего гражданского законодательства и научных источников рассматриваются такие оценочные категории, как «добросовестность» и «разумность». Анализируется судебная практика по вопросам, касающимся оспаривания крупных сделок и привлечения к ответственности управляющих акционерным обществом. Делается вывод о том, что акционеры имеют право обратиться в суд с требованием о возмещении убытков лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества, в связи с одобрением указанными лицами крупной сделки.
Ключевые слова
В статье рассматривается один из способов разрешения коллективного трудового спора - забастовка. Актуальность темы статьи обусловлена тем, что в ряде случаев работодатели не выполняют взятые на себя обязательства, вследствие чего возникает коллективный трудовой спор и, как способ его разрешение, - забастовка. В статье анализируются актуальные проблемы проведения забастовки. Выделяются и описываются характерные особенности данного явления, приводятся примеры из судебной практики. Говорится о том, что временный характер забастовки подразумевает прекращение работы, но не прекращение трудовых отношений с работодателем. Особое внимание уделено понятию незаконной забастовки, выделяются случаи, при которых забастовка не допускается. Дается анализ норм трудового законодательства, регулирующих право на забастовку. В статье говорится, что проведение забастовки не всегда имеет целью именно разрешение коллективного трудового спора. Иногда забастовка может проводиться в качестве акции протеста, направленной на оказание определенного воздействия на работодателя, в целях его принуждения к осуществлению принятых решений. Проводится сравнение с зарубежными странами. Результатом исследования стали выводы и предложения о совершенствовании трудового законодательства, касающегося проведения забастовки как способа разрешения трудового спора.
Ключевые слова
Статья посвящена актуальным вопросам содействия занятости и трудоустройства в Российской Федерации и Республике Казахстан. Автором рассматривается понятие «занятость» как правовая категория. Приведен опыт нормативного регулирования вопросов социальной защиты безработных граждан на территории указанных государств. Обозначены проблемные вопросы, возникающие в правоприменительной практике в связи с реализацией основных мероприятий по трудоустройству таких групп населения как молодежь, самозанятые, лица предпенсионного и пенсионного возраста и предложены пути их решения. Сделан вывод о том, что социальная защита безработных является практической реализацией основных направлений социальной политики. Акцентируется внимание на том, что решение вопросов по содействию занятости и трудоустройству на территории Российской Федерации и Республике Казахстан возлагается на регионы, приводятся примеры.
Ключевые слова
В статье автор рассматривает проблематику определения субъекта преступного нарушения правил оборота наркотических средств и психотропных веществ (ст. 228 УК РФ). Проведен анализ действующего федерального и регионального законодательств в рамках рассматриваемой области, судебной практики, а также точек зрения ученых-теоретиков относительно толкования признаков специального субъекта преступления. Дана характеристика субъекта преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ. Выделены основные проблемы квалификации нарушения правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, связанные с определением специального субъекта. Рассмотрено такое явление, как ненадлежащий субъект нарушения правил легального оборота. Определен ряд спорных категорий специальных субъектов рассматриваемого преступления. Сформулированы выводы и предложения по совершенствованию законодательства.
Ключевые слова
Статья посвящена сравнительному анализу уголовного законодательства Российской Федерации и государств-участников Содружества Независимых Государств относительно соблюдения прав журналистов. Автор отмечает чрезвычайную актуальность рассматриваемого вопроса. В исследовании приводятся количественные показатели и примеры преступлений против журналистов. Автором проанализированы уголовно-правовые нормы об ответственности за посягательства на законную профессиональную деятельность журналистов, их жизнь, здоровье и собственность, как российского законодательства, так и законодательства стран СНГ. На основании анализа в статье сделан вывод о необходимости совершенствования ст. 144 Уголовного кодекса Российской Федерации и приведен конкретный пример использования положительного опыта.
Ключевые слова
С позиций необходимости обеспечения принципов состязательности и равенства прав сторон при осуществлении предварительного расследования и отправлении уголовного судопроизводства рассматривается реальное положение дел в этой области в Российской Федерации.
Ключевые слова
В статье проводится анализ уголовно-процессуального законодательства в сфере поддержания государственного обвинения, поднимаются спорные вопросы понятия государственного обвинителя, детализируются статусы прокурора и государственного обвинителя, рассматривается соотношение понятий и процессуальных статусов прокурора и государственного обвинителя на основе выполняемых ими процессуальных функций. Также исследуются спорные вопросы осуществления полномочий прокурора в сфере досудебного и судебного разбирательства помощниками прокурора, исследуются труда ученых процессуалистов в данной области, анализируется законодательство в этой сфере, и автор дает свое видение решения данных спорных вопросов.
Ключевые слова
Автор в статье освещает проблему назначения института досудебного соглашения о сотрудничестве. Отмечается, что многие проблемы при его реализации на практике возникают из-за отсутствия четкого понимания вопроса о целях введения института досудебного соглашения о сотрудничестве в уголовный процесс России. При обсуждении вопроса о необходимости введения института досудебного соглашения озвучивалась цель, как необходимость данного института для борьбы с тяжкими и особо тяжкими преступлениями. В связи с этим предполагалось, что институт досудебного соглашения о сотрудничестве не должен применяться в массовом порядке, без каких-либо ограничений. Многие правоприменители высказываются за ускоренные процедуры в уголовном процессе, так как их применение позволяет значительно снизить энергетические и материальные ресурсы для достижения целей уголовного судопроизводства, но сокращение сроков в уголовном судопроизводстве, как правило, приводит к неблагоприятным последствиям. Широкое применение в уголовном процессе особого порядка судебного разбирательства исказит его суть и приведет к возникновению нового от действующей в настоящее время ускоренной процедуры процессуального института, который будет являться «сделкой», что будет иметь негативные последствия, так как «сделка» не вписывается в уголовно-процессуальные традиции России. Анализ уголовных дел позволяет сделать вывод о том, что довольно часто досудебное соглашение о сотрудничестве заключается необоснованно. Не все практические работники понимают значение данного института, что приводит к заключению досудебного соглашения о сотрудничестве в случае отсутствия такой необходимости. Автор предлагает четко обозначить круг составов преступлений, по которым возможно заключение досудебного соглашения о сотрудничестве с обвиняемым.
Ключевые слова
Доказательственное право Англии в зависимости от исторических эпох развивалось по-разному. В XIX в. оно отличалось одними чертами, в XX в. - другими. Неизменной чертой английского уголовного процесса остается отсутствие уголовно-процессуального кодекса, что привело к «господству» судебных прецедентов. Спецификой английского доказательственного права в предшествовавший период было непризнание допустимости доказательств в качестве основного критерия соблюдения правил собирания доказательств. Поэтому в английской доктрине уголовного процесса ключевым свойством доказательства признавались не его допустимость, а относимость и достоверность. Во второй половине XX в. ситуация изменилась. Законом суду было предоставлено право отклонить доказательства, полученные в нарушение закона. В статье подробно рассмотрены виды доказательств и способы доказывания в английском уголовном процессе, а также такие институты, как признание вины, бремя доказывания, оценка доказательств и т.д. Отдельные доктринальные положения уголовного процесса и практики уголовного судопроизводства Англии сравниваются с аналогичными положениями российского уголовного процесса.
Ключевые слова
Статья посвящена исследованию проблемы, связанной со становлением и развитием статуса свидетеля в российском уголовном судопроизводстве. В статье применяются формально-юридический, историко-правовой, сравнительно-правовой методы. Автором предлагается ретроспективный анализ понятия «свидетель» в научной юридической литературе советского времени, рассмотрены точки зрения ученых относительно правового положения свидетеля как основного участника уголовного процесса. Делается вывод о необходимости интерпретации рассматриваемого понятия в более широком смысле, согласно которому свидетелями могут также выступать и лица, не привлеченные к участию в уголовном судопроизводстве, но владеющие прямыми или косвенными сведениями по обстоятельствам совершенного преступного деяния. Автор считает, что от правильного восприятия понятия «свидетель» зависит осознание его как участника уголовного процесса, а также более точное применение его в теории и практике.
Ключевые слова
Статья посвящена исследованию стратегических и доктринальных положений, отражающих современное состояние и направления развития правовых и организационных мер обеспечения информационной безопасности России. В результате анализа определены основные изменения в обеспечении информационной безопасности, отраженные в новой Доктрине информационной безопасности 2016 года, являющейся логическим продолжением Стратегии национальной безопасности РФ. Рассматриваются перспективы развития законодательства в области критической информационной инфраструктуры. Выделены основные нововведения, касающиеся: предотвращения террористической и экстремисткой деятельности, связанной с информационным воздействием на индивидуальное, групповое и общественное сознание; развития отечественной ИТ-индустрии; повышения качества подготовки специалистов в области информационной безопасности; развития национальной системы управления российским сегментом сети «Интернет». В результате излагаются основные направлениях обеспечения информационной безопасности на современном этапе развития информационного общества, их развитие в нормативно-правовых актах, регулирующих информационную безопасность, в том числе в области стратегического международного сотрудничества.