Вестник Дагестанского государственного университета
2015. — Выпуск 2
Содержание:
В статье анализируются компаративистские правовые исследования на основе социокультурного подхода в поликультурном регионе. В данной статье актуализируется необходимость методологического плюрализма при изучении правовых явлений, акцентируется внимание на нетрадиционных с точки зрения позитивистского подхода методах и способах исследования. Обозначая актуальность подобного подхода, указывается на условия такого исследования, связанные с геополитическими и этнокультурными особенностями развития современной российской государственности. Работа имеет междисциплинарный характер, написана на стыке социологии, политологии, культурологии и права. При проведении исследования были рассмотрены точки зрения ведущих исследователей социокультурного подхода в праве, внимание акцентировано на особенностях поликультурных регионов. К наиболее важным результатам относятся тезисы о том, что: 1) изучение особенностей локальных цивилизаций и культур позволяет выявить структурные и институциональные отличия в праве; 2) различные подходы в правопонимании неизбежно влекут разнообразие подходов ко всем правовым дефинициям и явлениям; 3) социокультурный подход при полинациональном социальном составе способствует определению специфики правовых явлений у разных народов, в различных странах и регионах мира, а также формированию в правовой науке универсальных конструкций в рамках общих тенденций развития правовой культуры общества. В качестве дискуссионного момента статьи заявляется следующее положение: рассматривая правовую культуру как элемент социальной культуры и признавая поликультуризм современного российского общества, можно говорить о возможности поликультуризма применительно правовой культуры в пределах одного правового пространства; данная ситуация представляется абсурдной с точки зрения традиционного правопонимания в рамках юридического позитивизма и адекватной с позиции применения социокультурного подхода к исследованию правовых явлений.
Ключевые слова
В статье рассматриваются вопросы действия правовой системы Имамата как уникального явления в правовом развитии Северного Кавказа. Правовая система Имамата, основанная на шариате, показала себя как здоровое и перспективное право с большим консолидационным потенциалом. Правовая система мобилизовала горцев на борьбу за свободу и ориентировала их на нравственный образ жизни. В статье приводятся две точки зрения, бытующие в научной литературе. Одни ученые считают, что имам Шамиль, создавая правовую систему, «подправлял» шариат, уничтожал адаты, по которым веками жили местные народы, другие - что он извлекал из шариата то, что полезно людям, руководствуясь разумом, рассматривая адаты, не противоречащие единобожию, как источник шариата. В руководстве Имамата было понимание того, что высший уровень шариата - это морально-нравственный уровень, уровень любви к Аллаху. В правовом пространстве Имамата не было места вопиющим злоупотреблениям со стороны властей и приоритетом была социальная поддержка самых слабых, т. е. была попытка воплощения в жизнь одного из главных постулатов ислама о равенстве людей перед Всевышним. Правовая система Имамата функционировала в надэтнической плоскости, что очень важно для территорий с многонациональным населением.
Ключевые слова
В статье обращается внимание на тот факт, что представительная власть в России после 1993 г. существенно ограничена. Действующая Конституция полностью отказалась от использования опыта функционирования системы Советов, которые в силу своего конституционно-правового статуса были способны более эффективно выражать и защищать интересы избравшего их народа на всех уровнях государственной власти.
Ключевые слова
В статье рассматриваются некоторые региональные проблемы формирования правового государства и гражданского общества. Данный вопрос мало изучен и требует дальнейших исследований. Актуальность статьи обусловлена тем, что взаимосвязь правового государства с гражданским обществом можно считать наиболее серьезным фактором, влияющим на развитие социального организма в целом. Основное содержание статьи составляет анализ характерных особенностей правового государства и гражданского общества. Целью статьи является анализ изучения взаимоотношений и взаимосвязи правового государства и гражданского общества. Особое внимание обращается на чрезвычайное сходство основных признаков правового государства и гражданского общества. На основе анализа взглядов исследователей решается вопрос, что первично, гражданское общество или правовое государство? В статье отмечается, что хотя гражданское общество и определяется как совокупность негосударственных гражданских организаций, именно государство устанавливает определенные правовые рамки. Выявлена и обоснована необходимость демократического политического режима в государстве для становления гражданского общества. На основе проведенного исследования автором формулируются следующие выводы: процесс становления гражданского общества во многом зависит от характера политики государства, проводимой в этой сфере. Правовое государство создает все необходимые условия для нормального функционирования и совершенствования гражданского общества. Предлагается активно воспринимать лучшие идеи и практические наработки в области правового государства и гражданского общества из высокоразвитых европейских стран и США, не преуменьшая, однако, значения своих собственных исторических традиций.
Ключевые слова
Предметом данного исследования является анализ конституционного развития Республики Дагестан. В статье отмечается, что конституции отражают политико-правовую сущность эпохи. Конституции Дагестана были идеологическим индикатором дагестанского общества и явились конечным результатом политических, экономических, национальных, социально-демографических и иных интересов и волевых устремлений, которые формировались на протяжении всего этапа развития конституционного законодательства как СССР и РСФСР, так и Дагестана. Исследуется специфика конституционного развития Дагестана как наиболее многонационального региона России. Подчеркивается, что только государство способно объединить разрозненные представления, чувства, эмоции миллионов своих граждан и выразить их общую волю на рациональном уровне посредством правовой политики и практики ее реализации. После скрупулезного анализа всех шести конституций Дагестана подводятся итоги. Подчеркивается, что Конституция РД 2003 г. является первым персоноцентристским актом республики и закрепляет новые ценности и ориентиры политического и социально-экономического развития. Краеугольным камнем данной Конституции являются основные права и свободы человека. Конституция разрабатывалась с учетом современных идей конституционализма: свобода, равенство, гуманизм, права личности, разделение властей, демократическая форма правления. На основе Конституции Республики Дагестан 2003 г. проводятся политические и экономические реформы, создаются гражданское общество, правовое государство и рыночная экономика. В данной Конституции закреплен отказ от глобального огосударствления экономики и признается объективная необходимость частной собственности, основанной на экономической заинтересованности. Конституция провозгласила Республику Дагестан социальным и правовым государством, обозначив эти качества не только как цели, но и как уже достигнутый результат.
Ключевые слова
Изучение причин возникновения и развития клановости власти весьма актуально при исследовании общественно-политического и социально-экономического положения Дагестана. Клановость власти является характерной чертой для всех регионов России, в том числе и для Дагестана. В статье даются различные определения понятиям «клан», «клановость». Особенно заметную роль в общественно-политической жизни Дагестана кланы стали играть в постперестроечный период, что было обусловлено изменением советской государственной системы. Распад СССР спровоцировал стремительную активизацию процессов, которые ранее находились в тени советской модернизации. Произошло разрушение политических и социальных структур советского типа и стали складываться неформальные отношения традиционных институтов. Борьба за власть между различными группами предопределила характер политической системы Дагестана того периода. Кланы национальных движений сумели сосредоточить вокруг себя значительные силы и представляли собой некую оппозиционную коалицию, альтернативную силу в республике, способную взять власть в свои руки. По мнению автора, клановость необходимо понимать не только как родственные связи, но и как групповые интересы. Разрушить клановую систему власти очень тяжело. Отдельные мероприятия приводят только к тому, что один клан сменяет другой, а сама система остается.
Ключевые слова
Статья посвящена одной из актуальных тем кавказоведения. Институты брака и семьи занимают одно из центральных мест в системе обычного права народов Кавказа. В статье исследуются правовые акты, определяющие доли наследования по закону и завещанию; такая традиция, как калым, и его эволюция, правовой статус кавказской женщины в принципе. Исследование было проведено с позиции формационного и цивилизационного подходов. Применялись формально-юридический, системно-структурный, социологический, сравнительного правоведения, а также ретроспективный методы. В результате исследования было выявлено: наследственное и семейное право регулировалось как адатами, так и нормами шариата; наследование проходило по прямой линии, но при отсутствии прямых наследников могли наследовать и внуки - дети дочери; брак у народов Северного Кавказа в прошлом строго регулировался экзогамными запретами; брак был преимущественно покупным (калымным); в брачно-семейных делах большое внимание обращали на сословную принадлежность сторон. Предметом наследственного права были: земля, дом с усадьбой, скот, домашняя утварь, украшения, оружие, хлебные запасы. Не подлежали разделу пастбища, общие загоны для скота, мельницы, примечетская собственность. Развод на Северном Кавказе был большой редкостью, т. к. муж после него терял право на возвращение калыма (в большинстве случаев), а женщина забирала свое личное имущество. Если женщина уходила от мужа, то ее родные должны были возвратить калым. Дети, как правило, оставались у мужа.
Ключевые слова
Предмет/тема. Очаги напряженности возникают по всему миру. Столкновения интересов государств в экономических, геополитических, военных вопросах сопровождаются конфликтами. Мирные способы разрешения международных споров не находят своей должной реализации, скорость наращивания конфликтов настолько велика, что дипломатические средства начинают активизироваться после гибели большого числа граждан. Необходимость в характеристике сепаратизма возникла уже давно, поскольку его часто намеренно заменяют правом народа на самоопределение. В конфликтах можно наблюдать умелое вмешательство во внутренние дела государства, провоцирующее внутригосударственные беспорядки, которые могут привести к нарушению территориальной целостности. Очевидна сложнейшая ситуация в мире относительно оценки возникающих конфликтных ситуаций, связанных с попытками отделения некоторых территорий от государств. Многие государства, имеющие угрозы территориального отделения некоторых регионов, очень сдержанно относятся к оценке и предложениям разрешения данного конфликта в других государствах. Другие государства, стремящиеся к дестабилизации обстановки в регионе, напротив смело поддерживают сепаратизм. В условиях отсутствия правовой регламентации реализации права народов на самоопределение и реализации принципа территориальной целостности государств важна объективная характеристика сепаратизма как угрозы целостности государства. Цель/задачи. В настоящей статье исследуются понятие, причины возникновения и развития сепаратизма в государствах. Автор рассматривает двойственность сепаратизма в международно-правовой теории, где выявляется угроза территориальной целостности государств и международной обстановки в целом. Методология. В работе с помощью общенаучных (анализ, дедукция) и специальных юридических (историко-правовой, формально-юридический) методов осуществлено исследование понятия «сепаратизм», проведена оценка реализации сепаратистских движений как угроза территориальной целостности государств. Результаты. Сделан вывод о том, что в нашем столетии, и вероятно, в будущем, сепаратизм будет удобным средством дестабилизации обстановки в государствах. В статье показаны исторические корни сепаратизма, приводятся исторические факты, мнения ученых. В характеристике сепаратизма выявляется и политическая сущность. В первоочередном порядке могут пострадать многонациональные государства, именно в них со стороны заинтересованных государств проще всего спровоцировать протестные конфликты, национально-освободительные движения.
Ключевые слова
В статье осуществлена попытка исследования аспектов влияния международного и европейского права на формирование и развитие правовых механизмов обеспечения и защиты прав и свобод человека как в современной России, так и на территории ЕС. Авторы анализируют становление и развитие механизмов по обеспечению прав человека на различных исторических этапах. Обобщаются основные политико-правовые идеи выдающихся мыслителей, связанные с осуществлением прав человека. В статье уделяется внимание развитию сотрудничества государств в сфере прав человека как на универсальном, так и региональном уровнях. Делаются отдельные выводы и предложения по модернизации основ и базовых положений механизмов защиты прав и свобод человека в современной России и ЕС в аспектах влияния мирового кризиса и перспектив права России в совершенствовании способов защиты прав и свобод человека в современных условиях. Авторы обращают внимание на необходимость активизации деятельности государств ЕС в области упрочения и защиты прав человека, а также сотрудничества с Россией в правозащитной деятельности и эффективном экономическом сближении.
Ключевые слова
Статья посвящена актуальным на сегодняшний день проблемам развития местного самоуправления в Российской Федерации. Актуальность статьи обусловлена тем, что общая ситуация в местном самоуправлении остается сложной и достаточно противоречивой, еще не сформирована стабильная законодательная база местного самоуправления в регионах, да и в целом в Российской Федерации. Целью статьи является научный анализ существующих проблем в развитии местного самоуправления в Российской Федерации. В статье речь идет том, что в доходах местных бюджетов все меньшую долю занимают собственные источники, которыми могут самостоятельно распоряжаться органы местного самоуправления, и все большую - различные формы целевых трансфертов, особенно субвенции на исполнение государственных полномочий. Значительное внимание уделяется характеристике законов о местном самоуправлении. В статье обосновывается мысль о том, что основной проблемой муниципальных образований остается их финансовая необеспеченность. На основании анализа проблем в развитии местного самоуправления устанавливается необходимость разработки механизма государственных гарантий инвестиций в инфраструктуру муниципальных образований, инициирования целевого государственного заказа на проекты модернизации ЖКХ муниципальных образований, изменения системы разграничения предметов ведения и полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти республик. Выявлена и обоснована необходимость разработки и принятия Концепции дальнейшего развития местного самоуправления в республиках Северного Кавказа. На основе проведенного исследования делаются выводы о том, что муниципальные представительные органы должны выполнять четыре основные функции. Во-первых, функцию контроля за исполнительной властью. Во-вторых, программную функцию - планирование развития территории своего муниципалитета и при этом способствовать тому, чтобы эти планы претворялись в жизнь. В-третьих, непосредственно представительную функцию - функцию защиты интересов жителей. Даются рекомендации по совершенствованию местного самоуправления.
Ключевые слова
Статья посвящена проблеме аффилированности, или проблеме функционирования «карманных» третейских судов. На эту проблему не раз уже обращали внимание в процессе обжалования решений третейских судов. В статье анализируются судебные решения, отменяющие решения третейских судов, а также позиция Конституционного Суда РФ по вопросу деятельности третейских судов. Конституционный Суд РФ пришел к выводу, что положения Закона о третейском суде не противоречат Конституции
Ключевые слова
В статье определяются сущность и специфика финансовых преступлений, а также разграничение их от экономических преступлений. Научная новизна статьи заключается в том, что в ней впервые дается классификация финансовых преступлений. При написании статьи использовались различные методы исследования, в частности, диалектический, логический, формально-юридический, анализа и синтеза. В статье автор на основе анализа нормативно-правовых актов и научных трудов выделяет основные признаки и виды финансовых преступлений. В заключение дается собственная классификация финансовых преступлений.
Ключевые слова
В своей статье авторы рассматривают образование в качестве глобального фактора общественного развития и исследуют современное состояние высшего образования в Европе и России. Анализируются новые тенденции в высшем образовании, вызванные потребностями развития международного сотрудничества. Авторы обращают внимание на возросшие требования к специалистам, прежде всего к мобильности выпускников, качеству их профессиональных знаний, владению иностранными языками, новыми информационными технологиями. В своей статье авторы приходят к выводу о необходимости объединения усилий национальных систем высшего образования для решения общих проблем высшей школы, задач, выходящих за рамки одной страны, выработки согласованной образовательной политики на региональном и международном уровнях. В работе изучаются проблемы в области образования и образовательная политика Европейского Союза непосредственно. Также в работе исследуются различные проблемы в области образования в России в период глобализации. Результатом проведенного исследования стали анализ, отдельные выводы и предложения по использованию европейского опыта в аспектах образования в современной России.
Ключевые слова
В статье рассматриваются вопросы теоретико-правового инструментария борьбы с проявлениями религиозно-политического экстремизма в текстах средств массовой информации. Затрагиваются вопросы, связанные с пробелами в законодательстве по противодействию экстремистской деятельности, а также смоделирован процесс попадания и распространения экстремистских идей и взглядов в информационные материалы. Автором была поставлена задача изучить сложившуюся практику правового регулирования экстремистской деятельности, в т. ч. проанализировать позиции средств массовой информации в законодательстве об экстремизме и экстремистской деятельности. Предпринята попытка анализа проблем, связанных с отсутствием закрепленного законодателем в нормативно-правовых актах определения «экстремизм», которое вызывает множество споров как в научной среде, так и у представителей СМИ. В связи с этим проведен анализ возможных видов реакции общественности на появление в СМИ экстремистских материалов, правоохранительных органов и органов государственной власти. Подробно рассмотрена роль правоохранительных органов как объекта оперативного реагирования на экстремистские выпады в медийном пространстве. В частности, проанализированы полномочия прокуратуры в части внесения прокурором представления в федеральный суд об установлении наличия в информационных материалах признаков экстремистского текста. Также рассмотрен ряд законодательных инициатив Минкомсвязи РФ, связанных с пресечением попыток распространения через СМИ экстремистских материалов, примеры судебных тяжб, связанных с признанием судом журналистских материалов экстремизма. В заключение обозначен круг проблем, связанных с трудностями интерпретации понятий «экстремизм», «экстремистская деятельность», «экстремистский материал», с которыми сталкиваются в своей работе журналисты федеральных и региональных (дагестанских) СМИ.
Ключевые слова
Статья посвящена вопросам организации и работы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг населению как элемента электронного правительства. Авторы уточняют понятие электронного правительства как элемента электронного государства, использующего электронные технологии в деятельности органов исполнительной власти. В качестве основ создания инфраструктуры электронного правительства предлагается превращение информационно-коммуникационных технологий в источник инноваций во всех сферах жизни общества и человека, т. е. это новый способ взаимодействия власти и общества на основе активного использования информационно-коммуникационных технологий в целях повышения эффективности предоставления государственных услуг. Основные способы предоставления государственных услуг, рассмотренные в статье: традиционный, многофункциональные центры и электронный. Одной из приоритетных форм обслуживания населения стало предоставление государственных услуг в режиме «одного окна», реализующейся в многофункциональных центрах по оказанию государственных и муниципальных услуг - МФЦ. Проведен анализ реализации государственных услуг в субъекте РФ - Республике Дагестан. Внедрение системы межведомственного электронного взаимодействия органов власти Республики Дагестан является основным мероприятием, реализуемым в настоящее время в рамках развертывания регионального сегмента инфраструктуры электронного правительства Республики Дагестан. Проанализированы итоги создания таких центров как основы повышения качества предоставления государственных услуг. Авторы считают, что развитие сети центров предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» способствует сокращению сроков предоставления услуг, снижению очередей и, в конечном итоге, повышению уровня удовлетворенности граждан работой органов государственной власти.
Ключевые слова
Статья посвящена анализу основных элементов электронного государства. Авторы уточняют понятие электронного государства как новой формы оптимизации государственного управления на основе использования информационно-коммуникационных технологий, способствующих открытости государства при реализации конституционных прав и свобод граждан. Принцип разделения властей реализуется в виртуальном пространстве в результате создания и развития элементов электронного государства. Законодательная власть реализуется в виде электронного парламента, судебная власть - электронного правосудия, исполнительная власть - электронного правительства. Разработка нормативных, методологических и технологических решений для внедрения электронного государства на уровне субъектов Российской Федерации рассматривается как один из факторов модернизации государственного управления в регионах на основе единого информационного пространства, при обеспечении перехода государственных органов на межведомственное информационное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг. Рассмотрены концептуальные и программные основы формирования и развития элементов электронного государства в субъекте России. В рамках реализации программы электронного правительства проанализирована практика функционирования Портала государственных услуг и общественного надзора в субъекте, многофункциональных центров, единого Web-решения для взаимодействия органов государственной власти. Наименьшее развитие в субъектах получил электронный парламент в связи с приостановлением работ в рамках государственной автоматизированной системы «Законотворчество» на федеральном уровне. Электронное правосудие реализуется на основе функционирования Государственной автоматизированной системы «Правосудие» как на федеральном, так и на региональном уровнях. В результате ведутся работы по внедрению электронного документооборота в судебной системе, созданию электронных банков данных судебных актов, а также обеспечению доступа к ним через интернет, юридически значимого обмена данными судов с другими государственными органами. Среди основных направлений предлагается совершенствование регламентов межведомственного электронного взаимодействия; правовое закрепление прав граждан на доступ к интернет-ресурсам органов всех ветвей власти, системы оценки и развития кадрового потенциала, обеспечивающего создание и сопровождение современных информационно-коммуникационных технологий в органах государственной власти региона.
Ключевые слова
В статье анализируется институт свидетельских показаний в уголовном процессе. Автором исследованы нормативные акты, регулирующие данную сферу, выявлены недостатки, предлагаются возможные пути решения проблем. Также изучены опросы работников правоохранительных органов, предложены меры по борьбе с лжесвидетельствованием, возможные изменения в направлении защиты свидетелей. На протяжении восьмидесяти лет (в советский период) наше государство, а вместе с ним и право, развивались в рамках социалистического направления, обособленно от какого-либо влияния других развитых государств и их систем, в т. ч. правовых. «В конце XX века Россия оказалась в полосе кардинальных политических, экономических и социальных перемен. Отказ от прежней идеологии и средств ее реализации заставил искать другие приемлемые для новой системы политические и экономические отношения». Соглашаясь с этим положением, следует отметить, что в выборе пути дальнейшего развития более важно не искать оригинальных методов, а в первую очередь, обратить внимание и заимствовать все то положительное и приемлемое, что было накоплено мировым сообществом, демократическими странами в период, когда мы были изолированы от стран несоциалистического лагеря. В уголовном процессе появилась необходимость пересмотреть содержание многих институтов, в т. ч. института показаний свидетелей, выяснить, что нам можно и нужно заимствовать в этом отношении с тем, чтобы наш институт показаний свидетелей соответствовал общепринятым международным демократическим требованиям. В этом отношении обращение к исследованию института показаний свидетелей в уголовном процессе Англии и США является не случайным, так как именно здесь получило широкое развитие учение о доказательствах, в т. ч. о свидетеле и его показаниях, основанное на законодательстве и нормах общего права. Кроме того, ориентация нового уголовно-процессуального законодательства на состязательную модель судопроизводства, введение суда присяжных, регламентация равных юридических возможностей для сторон в уголовном процессе, говорят о сближении российского уголовного судопроизводства с уголовным процессом Англии и США. Для науки российского уголовного процесса и практики его применения важно знать основные институты доказательственного права, действующие в названных странах. Одним из таких институтов является институт показаний свидетеля. Обращение внимания в первую очередь именно на этот институт можно аргументировать следующими основными причинами. Во-первых, свидетель и его показания являются основным источником доказательств в подавляющем большинстве уголовных дел. Поэтому в уголовном судопроизводстве важно как правильное использование показаний свидетелей, так и обеспечение возможности свидетелю дать показания. При этом под возможностью понимается предоставление и соблюдение личных общегражданских и процессуальных прав свидетеля, а также обеспечение безопасности данного участника уголовного судопроизводства. Во-вторых, институт свидетельских показаний тесно соприкасается с институтом показаний иных участников уголовного процесса, в т. ч. обвиняемого (подсудимого). Ведь расширение прав одного участника процесса нередко ведет к ущемлению прав другого участника процесса. Поэтому здесь важно соблюдать баланс интересов, в связи с чем в данной работе затрагиваются вопросы участия в уголовном процессе Англии и США не только самого свидетеля, но также и обвиняемого (подсудимого), который, будучи в суде приведен к присяге, в определенных случаях дает показания в качестве свидетеля.
Ключевые слова
В статье исследуются проблемы процессуального положения лица, в отношении которого осуществляется производство о применении принудительных мер медицинского характера. Отмечается, что до сих пор в уголовно-процессуальном законе не определено правовое положение лица, в отношении которого применяются принудительные меры медицинского характера. Авторы данный вопрос рассматривают с точки зрения Конституционного Суда Российской Федерации. Нет определенности по данному вопросу и в уголовно-процессуальной науке. Неопределенность в законе приводит к тому, что в отношении такого лица применяются общие правила, распространяющиеся на обычных подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления. В статье анализируются различные точки зрения российских ученых на предмет исследования. В заключение авторы предпринимают попытку внести отдельные предложения для исправления сложившейся ситуации.
Ключевые слова
Статья посвящена анализу отдельных спорных положений процессуально-правового регулирования заключения досудебного соглашения о сотрудничестве между обвиняемым и следствием. Наиболее спорные положения проиллюстрированы примерами из судебной практики. Обращено внимание на встречающиеся проблемные ситуации при применении особого порядка принятия судебного решения в результате заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. Кроме того, в статье рассматриваются механизм заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, роль прокурора при этом. Сделан акцент на недостатках установленного законом порядка, возможных последствиях отказа в удовлетворении ходатайства обвиняемого. Анализ содержания Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 16 дает возможность авторам констатировать факт, что при проведении судебного разбирательства и разрешении дела, по которому заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, подлежат соблюдению все общие принципы правосудия и недопустимо понижение уровня гарантий прав и законных интересов участников процесса.
Ключевые слова
Надо отметить, что количество заказных убийств растет, способы их совершения становятся все изощреннее, что требует совершенствования существующей частной криминалистической методики расследования заказных убийств или убийств по найму. Основой же любой криминалистической методики является криминалистическая характеристика данного вида преступления. В своей статье авторы раскрывают основные элементы криминалистической характеристики заказных убийств. Большое внимание уделяется характеристике личности преступника, так как практика последних лет показывает, что к роли исполнителей «заказных убийств» все чаще привлекаются лица из числа ранее не судимых, ранее не проходивших по учетам криминальной полиции и, что страшнее всего, лица, ранее служившие в правоохранительных органах и спецподразделениях. Также в статье характеризуется наниматель или, другими словами, заказчик убийства, который чаще всего проживал или занимался бизнесом в одном и том же населенном пункте либо регионе с потерпевшим, а накануне убийства их отношения носили конфликтный характер. В статье не обойдена вниманием и личность потерпевшего, определены его связи с заказчиком, посредником и исполнителем заказного убийства. Раскрывая криминалистическую характеристику, нельзя не рассмотреть мотивы и цели заказных убийств, а также обстановку их совершения (место, время, следы и т. д.), что достаточно подробно освещено авторами в статье. В статье определены типичные следственные версии, которые выдвигаются при наличии достаточных данных для предположения, что убийство по найму совершено по экономическим мотивам или на бытовой почве.
Ключевые слова
В статье предпринята попытка обосновать необходимость разработки основ методики расследования налоговых преступлений, т. к. в настоящее время остро стоит проблема криминалистического обеспечения процесса расследования налоговых преступлений. Криминалистическое обеспечение деятельности субъектов налогового расследования как составной части процесса борьбы с экономической преступностью приобретает особую значимость в современный период развития науки и практики. В любой криминалистической методике важное место занимает криминалистическая характеристика данного вида преступления, в статье уделено особое внимание предмету преступного посягательства, которым в данном случае являются налоги, так как в основе налоговых преступлений лежит уклонение от уплаты налога и сбора. Надо отметить, что до сих пор нет единого концептуального подхода к понятию «налог», в современной юридической литературе существуют различные точки зрения, на основе глубокого анализа которых сформулировано свое понятие налога. Недостаточная разработанность до настоящего времени научной концепции и правовой конструкции понятия налога влечет за собой проблемы в правоприменительной деятельности. Неясность предмета преступления сказывается и на других элементах, характеризующих данные преступления. Эти весьма актуальные вопросы и раскрываются в статье. Помимо этого, в статье рассмотрены и обстоятельства, подлежащие установлению в процессе расследования налоговых преступлений, которые во многом определяются на основе их криминалистической характеристики и с учетом предмета доказывания